Белорусская цифровая библиотека




Г л а в а 3

 

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 

Патентное право — это совокупность правововых норм, устанавливающих систему охраны прав на техни ческие решения — изобретения путем выдачи патента. Основным источником патентного права являются специ альные законы, регулирующие правоотношения, связан ные с изобретениями. В России это Патентный закон РФ от 23. 09. 92 г. До введения в действие третьей части Гражданского кодекса РФ к патентным отношениям при меняются также нормы V раздела Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. в той части, в какой они не противоречат Патентному закону.

Охрана промышленной собственности в рамках стран СНГ регулируется Евразийской патентной конвенцией, вступившей в действие для России с 28. 09. 95 г. Кроме того, Россия является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Вашингтон ского договора о патентной кооперации.

Много технико-юридических правил содержится в ин струкциях и других актах Патентного ведомства. Среди них важное значение имеют утвержденные Патентным ве домством Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, Правила со ставления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу сви детельства на полезную модель, Правила составления, по дачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на про мышленный образец.

Нормы патентного права определяют характер объек тов, признаваемых в стране изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. Они устанавлива ют предъявляемые к техническому решению требования, выполнение которых необходимо, чтобы признать техни ческое решение изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. Патентное право определяет права патентообладателя, и прежде всего исключительное право на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца (патентная монополия), порядок переуступки прав патентообладателя и рассмотрения спо ров о нарушениях патентов. Значительное место в патент ном праве, как отмечалось, занимают правила подачи за явок на получение патентов и их рассмотрение.

 

В чем смысл системы патентования?

 

Система патентования способствует технологическому развитию посредством:

— стимулирования создания новых технологий;

— обеспечения условий для промышленного примене ния новых технологий;

— содействия передаче технологий;

— создания организационной структуры для поощре ния притока иностранных инвестиций.

Одна из главных причин возникновения системы па тентования заключается в обеспечении стимулов для со здания новых технологий. Это достигается за счет того, что изобретатель получает исключительные права на ком мерческое использование запатентованных изобретений на ограниченный период времени в обмен на публичное раскрытие сущности изобретения. Исключительные права на коммерческое использование позволяют его создателю распоряжаться им без участия лиц, имитирующих изобре тение, но не вложивших средства в исследования и раз работки, приведшие к появлению изобретения, и полу чить при его использовании преимущества в конкурент ной борьбе.

Таким образом изобретатель получает возможность компенсировать свои расходы на исследования и разра ботки. Уверенность в том, что патент позволит опреде ленное время быть вне конкуренции, вдохновляет изобре тателя и предпринимателя пойти на риск и произвести затраты на разработку новых изобретений, пригодных для промышленного применения. Помимо создания новых технологий важным средством укрепления технологичес кой базы страны является приобретение существующих технологий путем их передачи. Наконец, влияние патен тов на принятие за рубежом решений об инвестициях во многом зависит от области, в которую направляются ин вестиции. Так, если планируется направить инвестиции в технологически насыщенные области, где сильна конку ренция, то наличие системы патентования определенно будет оказывать значительное влияние на принятие за ру бежом решений об инвестициях.

Что представляет собой патентная служба в России?

В России существует единая государственная патент ная служба, которая включает в себя следующие звенья: Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент), Всероссийский научно-исследовательский институт патентной экспертизы, Апелляционную палату, Российскую государственную патентную библиотеку, Все российский институт промышленной собственности и ин-новатики, Управление прав промышленной собственнос ти, Всероссийский научно-исследовательский институт патентной информатики и др. До настоящего времени так и не созданы предусмотренные Патентным законом Выcшая патентная палата РФ и Федеральный фонд изобретений России.

По-видимому, функции Высшей патентной палаты возьмет на себя патентный суд в случае принятия Госду мой закона о его создании (постановление Правительства РФ «Вопросы организаций, входящих в единую государ ственную патентную службу» от 02. 08. 93 г. № 747).

Однако, чтобы создать патентный суд, Госдума должна внести поправку в Конституцию РФ, поскольку послед няя не предусматривает подобного суда.

Что такое патент?

Патент — официальный охранный документ, выдавае мый от имени государства уполномоченным на то госу дарственным органом. В России этим занимается Патент ное ведомство (Роспатент).

Закон охраняет права на изобретение, полезную мо дель или промышленный образец, а патент на изобрете ние, свидетельство на полезную модель или патент на промышленный образец (далее — патент) подтверждает эти права (п. 1 ст. 3 Патентного закона РФ).

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобрете ния, полезной модели или промышленного образца и ис ключительное право на их использование (п. 2 ст. 3 Па тентного закона РФ). Исключительное право — это, с одной стороны, монополия на использование изобрете ния, а с другой — сигнал конкурентам о необходимости модернизации их продукции.

Наличие патента создает такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортиро ваться) обычно только с разрешения владельца патента. Патент выступает на рынке как блокирующее средство, защита патентообладателя от конурентов.

Защита, которую предоставляет патент, ограничена во времени. Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Свидетельство на полезную модель действует

патентное право

в течение 5 лет, а патент на промышленный образец дей ствует в течение 10 лет с даты поступления заявки в Па тентное ведомство. Действие свидетельства и патента на промышленный образец может быть продлено соответст венно до 3 и до 5 лет.

Чем определяется объем правовой охраны изобретения, полезной модели и промышленного образна?

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и свидетельством на полезную модель, опре деляется их формулой, а предоставляемой патентом на промышленный образец — совокупностью его существен ных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка) (п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ).

Что может быть объектом изобретения?

Объектами изобретения могут являться устройства, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры кле ток растений и животных, а также применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назна чению. Любое изобретение должно подпадать под один из названных объектов (п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ).

Что в патентном праве отнесено к «устройствам»?

К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в про странстве элементов, определенным образом взаимодейст вующих друг с другом. Это — машины, приборы, меха низмы, инструменты, транспортные средства, оборудова ние, сооружения и т. д.

Что такое «способ» в патентном праве?

Способ — это процесс выполнения действий над ма териальным объектом с помощью материальных объектов. Способы подразделяются на три вида: направленные на

изготовление продуктов (изделий, вещей), направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование) и имеющие результатом опре деление состояния предметов материального мира (кон троль, измерение, диагностика). Патент, выданный на способ получения продуктов, распространяется и на про дукт, полученный этим способом. Способы профилакти ки, диагностики и лечения заболеваний подпадают под третий вид (п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ).

Что понимается в патентном праве под «веществом»?

Это индивидуальные химические соединения (к кото рым также условно отнесены высокомолекулярные соеди нения и объекты генной инженерии), композиции и про дукты ядерного превращения, характеризующиеся в ос новном качественным и количественным составом.

Индивидуальные химические соединения должны быть заявлены с установленным количественным и качествен ным составом, связью между атомами и их взаимным рас положением в молекуле, что выражается в химической структурной формуле. Для индивидуальных соединений с неустановленной структурой (например, антибиотиков), для объектов генной инженерии необходимо раскрыть их физико-химические характеристики, способ их получения.

Для характеристики композиций заявляются количе ственный и качественный состав ингредиентов, структура композиции и ингредиентов.

Продукты ядерного превращения характеризуются, в частности, качественным (изотоп) и количественным (число протонов и нейтронов) составом, а также основ ными ядерными характеристиками: период полураспада, тип и энергия получения (для радиоактивных изотопов).

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных представляют собой совокупность клеток, имеющих общее происхождение и одинаковые устойчи вые признаки. Штамм — совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы применяются в лечеб ных и профилактических целях — в качестве стимулято ров развития растений, животных.

Применение известных ранее устройств, способов, ве ществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду автором или другими специалистами. Суть изобретения на применение заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования. К применению по новому назначению приравнивается пер вое применение известных веществ (природных и искусст венно полученных) для удовлетворения общественной по требности (п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ).

Что такое формула изобретения?

Формула содержит совокупность существенных при знаков изобретения, достаточную для достижения указан ного заявителем результата.

Формула изобретения предназначена для определения сферы правовой охраны. Она гарантирует защиту прав изобретателя за счет как можно более широкого охвата предмета изобретения. Формула изобретения не должна характеризовать изобретение шире, чем это сделано в описании, где раскрываются efo технические признаки. Формула изобретения определяет сферу действия исклю чительных прав, предоставляемых патентом. Формула изо бретения обычно состоит из нескольких пунктов, в кото рых выражается новизна изобретения и его очевидность.

При составлении формулы изобретения (полезной мо дели) необходимо каждый признак независимого ее пунк та охарактеризовать максимально общими понятиями, ох ватывающими все возможные случаи осуществления (ре ализации) этого признака,

В случае установления факта использования изобрете ния (полезной модели), необходимо иметь в виду, что замена в используемом объекте какого-либо признака на эквивалентный имеющемуся в формуле признаку не является «обходом»-патента. Использование объекта в этом случае расценивается как нарушение исключительного права патентообладателя.

В каких случаях не предоставляется патентная охрана?

Изобретения, полезные модели и промышленные об разцы, признанные государством секретными, не охраня ются патентным правом. Их правовой статус регулируется специальным законодательством РФ.

В какой степени раскрытие информации

об объекте промышленной собственности

препятствует его патентоспособности?

Не признается обстоятельством, препятствующим при знанию патентоспособности изобретения, полезной моде ли или промышленного образца, раскрытие информации автором, заявителем или любым лицом, получившим эту информацию от них, в результате чего информация об объекте промышленной собственности стала общедоступ ной, если заявка на соответствующий объект будет подана в Патентное ведомство не позднее 6 месяцев с даты рас крытия информации (п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ).

Каковы условия патентоспособности изобретения?

Патент на изобретение выдается только тогда, когда изобретение, во-первых, является новым, во-вторых, соот ветствует изобретательскому уровню (см. ниже), в-третьих, пригодно для промышленного применения. Когда изобре тение, на которое испрашивается патент, удовлетворяет этим условиям, оно называется патентоспособным, а сами условия называются условиями (в некоторых странах — критериями) патентоспособности. Перечисленные условия следует отнести к существенным условиям патентоспособ ности, поскольку они касаются сущности, содержания тех нического решения, объявляемого изобретением в заявке на патент (п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ).

Что такое новизна изобретения?

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, являющийся критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на вьщачу патента. Общедоступными считаются сведения, содержа щиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено (п. 22.3 Правил со ставления, подачи и рассмотрения заявки на вьщачу патента на изобретение). В уровень техники включаются все подан ные ранее в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и все изобретения и полезные модели, на которых в РФ выданы патенты.

Что такое патентоспособность?

Патентоспособность (охраноспособность) — свойства объекта промышленной собственности, без наличия кото рых ему не может быть предоставлена правовая охрана на основе действующего законодательства.

Патентоспособность — это способность объекта быть защищенным юридическими средствами.

Что такое изобретательский уровень изобретения?

Это выражение означает, что изобретение должно представлять собой переход на новый технологический уровень. Должна существовать заметная дистанция между современным уровнем техники и заявленным изобретени ем. Данный критерий патентоспособности служит показа телем качественного уровня изобретения, сложности решаемой им задачи. Патентоспособными считаются лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и тех нический прогресс. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не сле дует из уровня техники. Уровень техники служит исход ной базой для определения не только новизны разработ ки, но и ее изобретательского уровня (п. 1 ст. 4 Патент ного закона РФ).

Определение новизны изобретения производится путем сравнения совокупности его существенных призна-крв с признаками известных объектов того же назначения.

Что не соответствует условию (критерию) изобретательского уровня?

Ему не соответствуют:

— дополнение известного средства какой-либо извест ной частью, присоединяемой к нему по известным пра вилам, для достижения определенного технического ре зультата;

— исключение какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощения, уменьше ния массы, габаритов, материалоемкости и т. п.);

— увеличение количества однотипных элементов, дей ствий для усиления технического результата, обусловлен ного наличием в средстве именно .таких элементов, дей ствий и т. д. (п. 19.5.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение).

Что понимается под «очевидным» в патентном праве?

Очевидное — это не выходящее за пределы нормаль ного прогресса в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники. Оче видное не предполагает использование изобретательского таланта, который выходил бы за пределы предполагаемого уровня специалиста в определенной области техники.

Все то, что вытекает из уровня техники, считается очевидным. Очевидным также считается то, что не требует проявления знаний и умения, превышающих способности в определенной области.

На какую дату устанавливается изобретательский уровень и новизна?

Изобретательский уровень и новизна изобретения ус танавливаются на дату подачи заявки (дата приоритета). Сведения, которые стали общедоступными после даты по дачи заявки, в расчет не принимаются.

Что означает пригодность изобретения для промышленного применения?

Патентоспособное изобретение должно быть пригодно для применения в практических целях. Если изобретение касается изделия или части изделия, то должна существо вать возможность изготовления этого изделия. Если изо бретение относится к способу (процессу) или части спо соба (процесса), должна существовать возможность реали зации этого способа, возможность использования его в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности.

Промышленная применимость означает лишь принци пиальную возможность использовать изобретение в одной из отраслей деятельности. В соответствии с российским законодательством промышленно применимыми считают ся также методы профилактики, диагностики и лечения заболевания людей и животных. Патентное законодатель ство многих стран не признает эти методы патентоспо собными.

Каковы условия патентоспособности полезной модели?

К полезным моделям относится конструктивное вы полнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Технические новшества, со-

ставляющие содержание полезной модели, по своим внешним признакам напоминают патентоспособные изо бретения, но являются менее значительными с точки зре ния их вклада в техническое развитие. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Патентный закон впервые предусматривает в России охрану полезных моделей («малых изобретений»). Во многих странах полезные мо дели не пользуются правовой охраной.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техни ки. В уровень техники включаются ставшие общедоступ ными до даты подачи заявки о выдаче свидетельства (даты приоритета) опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, а также сведения об их применении в РФ. В уровень техники включаются также все ранее поданные в РФ заявки на изобретения и полезные моде ли, а также изобретения и полезные модели, на которые в РФ выданы соответственно патенты и свидетельства.

Чем отличается полезная модель от изобретения?

Во-первых, к полезной модели не предъявляется тре бование о наличии изобретательского уровня. Во-вторых, более узок круг объектов полезной модели. В качестве полезных моделей не охраняются способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных. Не защищается патентным правом и примене ние полезных моделей по новому назначению (п. 2 ст. 5 Патентного закона РФ).

Что такое промышленный образец?

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Про мышленный образец служит средством повышения потре бительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Каковы условия патентоспособности промышленного образца?

Условиями патентоспособности промышленного об разца являются новизна, оригинальность и промышлен ная применимость.

Промышленный образец признается новым, если со вокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изде лия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца учитыва ются, при условии их более раннего приоритета, все по данные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ).

Условие оригинальности считается выполненным, если существенные признаки образца обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия. Закрепление в российском законодательстве условия ори гинальности промышленного образца защищает патенто обладателя от имитации, т. е. незначительного изменения, вносимого в поддельный образец.

Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков не выявлены ху дожественно-конструкторские решения, в которых присут ствует такой признак. Оригинальность признается также в том случае, когда для всех его существенных отличи тельных признаков выявлены художественно-конструктор ские решения, обладающие признаками оригинальности, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматри ваемого образца эстетических особенностей, не присущих выявленным решениям (п. 19.5.3. Правил проверки ори гинальности заявленного промышленного образца).

В указанных Правилах приводится также примерный перечень промышленных образцов, которые не соответст вуют условию оригинальности. Например, образец, у ко торого по сравнению с известным изменены лишь разме-

Глава 3

ры, увеличено количество элементов или изменен цвет. Или образец, являющийся уменьшенной или увеличенной копией реального объекта, и т. д.

Важным критерием промышленного образца является его промышленная применимость, т. е. возможность его многократного воспроизведения путем изготовления соот ветствующего изделия.

Какие промышленные образцы не признаются патентоспособными?

К непатентоспособным относятся решения, обуслов ленные исключительно технической функцией изделия, объекты архитектуры (кроме малых форм), промышлен ные, гидротехнические и другие стационарные сооруже ния, печатная продукция как таковая, объекты неустой чивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ, а также решения, противоречащие об щественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 2 ст. 6 Патентного закона РФ).

 

АВТОРЫ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ

Субъектами права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, согласно российскому законода тельству, признаются физические и юридические лица.

К физическим лицам относятся российские граждане, лица с двойным гражданством, иностранные граждане, лица без гражданства. При этом возраст физического лица для признания его автором не имеет значения. Для лиц, не достигших 14 лет, все необходимые действия по осу ществлению авторских прав совершают их законные пред ставители (родители или опекуны).

Юридическим лицом, согласно Гражданскому кодексу РФ, признается организация, которая имеет в собствен ности, хозяйственном ведении или оперативном управле-

нии обособленное имущество и отвечает по своим обяза тельствам этим имуществом, может от своего имени при обретать и осуществлять' имущественные и личные неиму щественные права, нести обязанности, быть истцом и от ветчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).

Иностранные физические и юридические лица поль зуются правами, предусмотренными патентным законода тельством, наравне с физическими и юридическими ли цами РФ — в силу международных договоров России или на основе принципа взаимности.

Каково правовое положение наследников авторов и патентообладателей?

Наследники являются субъектами патентного права в случае смерти автора разработки или владельца патента. Они наследуют только имущественные права наследода теля: право на подачу заявки, на получение патента и получение вознаграждения (компенсации), если патент вправе получить работодатель умершего автора. Личные неимущественные права (право авторства, право на автор ское имя и др.) по наследству не переходят.

Хотя наследники наследуют права патентообладателя в полном объеме, период их действия ограничен остав шимся сроком действия патента. Несколько наследников промышленной собственности реализуют права на объект промышленной собственности по соглашению сами либо путем передачи этого права третьему лицу (патентному поверенному, адвокату или иному представителю).

При переходе по наследству выданного патента наслед ники обязаны получить у нотариуса специальное свидетель ство о праве наследования патента, если в общем свидетель стве о праве на наследство не упоминается о передаче на следникам права на патент. В свидетельстве указывается, кто, в какой доле наследует вытекающие из патента права.

Для подтверждения прав на подачу заявки на получение патента наследники представляют в Патентное ведомство помимо свидетельства о смерти наследодателя или решения суда об объявлении его умершим документы, подтверждающие их статус наследников по закону (выписки из метри ческих книг, запись в паспорте о детях, супруге, судебное решение об установлении отцовства др.) или по завещанию.

Как регулируются права на объект промышленной собственности нескольких авторов?

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Не обязательно при этом, чтобы все соавторы внесли равноценный вклад в создание патентоспособного объекта, чтобы они участвовали в работе с начала до конца. Они могут работать в разных местах, если между ними налажен эффективный обмен информацией. Не является обязательным условием для возникновения соавторства за ключение предварительного соглашения об этом.

Факт совместной работы при создании объекта про мышленной собственности достаточен для признания со авторства. Вклад каждого из соавторов предполагается равным. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. При этом закон не признает авторами объекта промышленной собственности тех, кто лишь оказывал авторам техничес кую, материальную или организационную помощь либо только способствовал оформлению прав на него и его использование. Для признания автором необходимо внес ти творческий вклад в создание объекта промышленной собственности. В первоначально поданный в Патентное ведомство список соавторов можно внести изменение на основе мотивированного ходатайства.

Судебная практика исходит из того, что необходимым основанием соавторства является участие каждого из лиц, претендующих на соавторство, в создании технического решения, совокупность признаков которого получила от ражение в формуле изобретения (постановление Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законода-тельствд в связи с открытиями, изобретениями, рациона лизаторскими предложениями и промышленными образ цами» от 15. 11. 84 г.).

 

Как закон характеризует право авторства?

Согласно Патентному закону, право авторства являет ся неотчуждаемым личным правом и охраняется бессроч но (п. 3 ст. 7 Патентного закона РФ). Сами права на объекты промышленной собственности разделяются на имущественные и личные неимущественные права.

Что представляют собой личные неимущественные права на объекты промышленной собственности?

Субъективные гражданские права, не имеющие эконо мического содержания, характеризуются как личные неиму щественные права. Они неотчуждаемы, неотделимы от но сителя. Основным личным неимущественным правом явля ется право авторства, т. е. право считаться создателем того или иного объекта промышленной собственности. Это право абсолютно, так как его носитель имеет право потре бовать соблюдения его от неограниченного числа лиц.

Каково содержание имущественных прав на объект промышленной собственности?

Важнейшим среди имущественных прав на объект промышленной собственности является исключительное право на использование объекта промышленной собствен ности. Термин «использование» употребляется в патент ном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая не только правомочие пользоваться объектом промышленной собственности, но и распоряже ния им.

Кто такой патентообладатель?

Патентообладателем является лицо, владеющее патен том на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставляющим ему исключительное право на использование указанного объекта промышленной собст венности (ст. 8 Патентного закона РФ).

Глава 3

Кто может быть патентообладателем?

Патентообладателем может быть:

— автор (соавторы) объекта промышленной собствен ности;

— физическое и (или) юридическое лицо (при условии их согласия), которые указаны автором или его право преемником в патентной заявке или в заявлении, подан ном в Патентное ведомство до момента регистрации объ екта промышленной собственности;

— работодатель в случаях, определенных Патентным законом (п. 1 ст. 8 Патентного закона РФ).

Автор может уступить свое право на получение патента любому физическому или юридическому лицу, указав в заявке на выдачу патента соответствующие реквизиты этого лица. Автор может это сделать в любое время до момента регистрации объекта промыш ленной собственности. Отношения между автором и будущим патентообладателем обычно оформляются до говором об уступке прав. Если договор был заключен в период между датой подачи заявки в Патентное ведомство и датой регистрации объекта промышленной собственности, за подачу заявления о переуступке права на получение патента с заявителя взимается пошлина.

Насколько велика доля патентообладателей — неавторов в общей массе патентов на изобретения?

В России основная масса изобретений является слу жебными. В этих случаях патенты обычно принадлежат работодателям. Подобная ситуация наблюдается во всем мире. До 80% общего числа патентов (в том числе в США) непосредственно выдаются не изобре тателям, а их правопреемникам — частным фирмам и государственным учреждениям, т. е. основная сумма изобретений в мире, по существу, является служебны ми изобретениями.

В каких случаях работодатель может получить патент на объект промышленной собственности?

Если договором между работодателем и автором не предусмотрено иное, работодатель имеет право на полу чение патента на объект промышленной собственности, созданный автором в связи с выполнением им своих слу жебных обязанностей или в результате полученного от работодателя конкретного задания (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ).

Как регулируются патентным правом

служебные изобретения, полезные модели,

промышленные образцы?

Сам факт создания служебного объекта промышлен ной собственности влечет за собой возникновение у ра ботодателя имущественного права на этот объект. Он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Работо датель вправе (но не обязан), в случае хозяйственной не обходимости, заключать с работником различного рода договоры, в том числе договор о совместном использова нии служебного объекта промышленной собственности.

В то же время работник имеет право на вознагражде ние за создание служебного объекта промышленной соб ственности. Кстати, в большинстве стран патентное право не предусматривает выплаты вознаграждения работнику за служебное изобретение (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ).

Каков механизм определения размера вознаграждения

за создание служебного объекта

промышленной собственности?

Согласно Патентному закону РФ, величина возна граждения работнику соразмерна выгоде, которая получе на работодателем или могла быть получена при надлежа щем использовании объекта промышленной собственнос ти в случаях:

— получения работодателем патента;

— передачи работодателем права на получение патента другому лицу;

— принятия работодателем решения о сохранении со ответствующего объекта в тайне;

— неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ).

Вознаграждение выплачивается в размере и на услови ях соглашения между работником и работодателем.

Если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведом ления его автором не совершит ни одно из указанных выше действий, автор имеет право подать заявку и полу чить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в своем собственном про изводстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе.

Как определяется

соразмерность вознаграждения автору объекта промышленной собственности?

В отношении изобретений и промышленных образцов, в соответствии с п. 6 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона Российской Фе дерации», временно, до принятия соответствующих законо дательных актов о развитии изобретательства и художест венно-конструкторского творчества, применяются соответ ствующие нормы союзных законов. Речь идет о ст. 32 (п. 1, 3 и 5), 33 и 34 Закона СССР об изобретениях и ст. 21 (п. 3), 22 (п. 1 и 3) и 23 Закона СССР о промышленных образцах.

В настоящее время действуют прежние нормы о мини мальных размерах авторского вознаграждения за использо вание изобретений и промышленных образцов: 15% прибы ли (соответствующей части дохода), 20% выручки от прода жи лицензии и 2% от доли себестоимости — для изобрете ний; пятикратный размер минимальной месячной оплаты труда, 20% выручки от продажи лицензии — для промыш ленных образцов; о сроках выплаты вознаграждения; о поощрительном вознаграждении за изобретения; об ответст венности за несвоевременную выплату вознаграждения; о вознаграждении лиц, содействовавших созданию и исполь зованию изобретений и промышленных образцов.

Что касается определения соразмерного вознагражде ния автору за полезную модель, то закон оставляет его на усмотрение сторон.

Как определяется размер вознаграждения автору в случае других оснований (помимо использования)

для выплаты вознаграждения за изобретение или промышленный образец?

Согласно постановлению Правительства РФ от 14. 08. 93 г. № 822 «О порядке применения на террито рии Российской Федерации некоторых положений зако нодательства бывшего СССР об избретениях и промыш ленных образцах» (п. 3), автор изобретения, промышлен ного образца, патент на который выдан работодателю или его правопреемнику, имеет право на вознаграждение в размере и на условиях, определяемых соглашением с па тентообладателем.

При недостижении соглашения применяются положе ния соответствующих пунктов союзных законов, которые упоминались выше. В этом случае вознаграждение за ис пользование изобретения исчисляется из прибыли (доли прибыли), получаемой патентообладателем от использова ния изобретения, а при ее отсутствии — из себестоимости (доли себестоимости), приходящейся на данное изобрете ние. При невозможности выделения затрат и результатов, связанных непосредственно с созданием и использовани ем изобретения, доля прибыли или себестоимости опре деляется экспертным путем.

Предприятия в установленном действующим законо дательством порядке самостоятельно определяют размер средств, направляемых на выплату вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретений и промышленных образцов (п. 4 постановления Прави тельства РФ от 14. 08. 93 г. № 822).

Как разрешается спор между сторонами по поводу вознаграждения и компенсации?

В случае недостижения соглашения между сторонами о размере и порядке выплаты вознаграждения или ком пенсации за объект промышленной собственности спор разрешается в судебном порядке.

Какова ответственность работодателя

за несвоевременную выплату вознаграждения

или компенсации?

В случае несвоевременной выплаты вознаграждения или компенсации за полезную модель на виновного ра ботодателя возлагается ответственность согласно граждан скому законодательству РФ. Относительно изобретений и промышленных образцов действуют указанные выше со юзные нормы. За каждый день просрочки работодатель уплачивает автору пени в размере 0,04% суммы, причита ющейся к выплате.

Государственные патентные органы как участники патентных отношений

Согласно Патентному закону (ст. 2), важным участни ком патентных отношений является Роспатент, а также должны таковыми быть Высшая патентная палата (п. 3 и 4 ст. 13 Патентного закона РФ) и Федеральный фонд изо бретений России (ст. 9 Патентного закона РФ). С приня тием Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и ре шений, нарушающих права и свободы граждан» от 27. 04. 93 г. и Конституции РФ от 12. 12. 93 г., которые закрепили право граждан на обжалование любых решений и действий органов государственной власти, нарушающих права и свободы граждан, любое решение государствен ного органа, подобного Высшей патентной палате, может быть обжаловано в суд. В этих условиях создание Высшей патентной палаты в предусмотренной Патентным законом РФ форме утратило всякий смысл.

Президиум Верховного Суда РФ в своем постановле нии от 09. 11. 94 г. счел не соответствующим Конститу ции РФ придание окончательного характера решениям Высшей патентной палаты. В указанном постановлении сказано, что, исходя из высшей юридической силы Кон ституции РФ, все законы и другие нормативные акты, ограничивающие право на судебную защиту, в частности устанавливающие только административный порядок за щиты прав, применяться судами не могут как противо речащие Конституции РФ. Однако на практике это оз начало бы, что Высшая патентная палата не имеет значения высшей инстанции и ее решения могут обжа ловаться в суде. Именио поэтому она так и не была создана, а в Госдуму был внесен законопроект о создании Патентного суда (вместо Высшей патентной палаты).

Каковы цели создания Федерального фонда изобретений России?

В соответствии со ст. 9 Патентного закона РФ пред полагалось в качестве субъекта патентных правоотноше ний создать Федеральный фонд изобретений России. Перед ним ставилась задача осуществлять отбор изобре тений, полезных моделей и промышленных образцов, приобретение на них прав патентообладателя на основе договора или закона (например, в порядке наследования), содействовать их реализации в интересах государства. До настоящего времени фонд, устав которого утверждается Правительством РФ, не учрежден. Не последнее место в решении этого вопроса играет, по-видимому, проблема финансирования.

Что представляет собой Патентное ведомство и какова его роль в патентных отношениях?

Патентное ведомство РФ — это Российское агентство по патентным и товарным знакам (Роспатент), находя щееся в настоящее время в процессе реорганизации. Па тентное ведомство является центральным органом федеральной исполнительной власти, обеспечивающим фор мирование и проведение единой государственной полити ки в области правовой охраны промышленной собствен ности. Патентное ведомство принимает к рассмотрению заявки на изобретения, полезные модели и промышлен ные образцы, проводит по ним экспертизу, государствен ную регистрацию, выдает патенты, публикует официаль ные сведения, издает патентные правила и разъяснения по применению Патентного закона РФ и выполняет дру гие функции в соответствии с положением о нем, утверж даемым Президентом РФ (ст. 2 Патентного закона РФ).

Какие правила, например, принимает Роспатент в рамках своей компетенции?

Роспатент, в частности, в соответствии с п. 3 ст. 15 Патентного закона РФ установил порядок аттестации и регистрации патентных поверенных, в соответствии с п. 3 ст. 16, п. 3 ст. 17 и п. 3 ст. 18 этого Закона устанавливает дополнительные требования к заявкам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, согласно ст. 25 Закона определяет полный состав сведений о вы данных патентах. Роспатент устанавливает единые формы документов, связанных с охраной объектов промышлен ной собственности.

Кто такой патентный поверенный?

Согласно законодательству России, таковым является гражданин, которому в соответствии со ст. 15 Патентного закона РФ, Положением о патентных поверенных, ут вержденным постановлением Совета Министров РФ от 12. 02. 93 г. № 122, принятыми Патентным ведомством 16. 02. 93 г. Правилами проведения аттестации и реги страции патентных поверенных предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Роспатентом и организациями, входящими в единую го сударственную патентную службу.

Патентные поверенные консультируют заинтересованных лиц по патентно-правовым вопросам, по их просьбе принимают участие в составлении необходи мых документов для получения патента, осуществляют по доверенности необходимые действия для регистра ции патента, выполняют другие поручения клиента.

В качестве патентного поверенного, согласно Положе нию о патентных поверенных, может быть аттестован и зарегистрирован гражданин РФ, имеющий постоянное место жительства в РФ, высшее образование, четырехлет ний стаж работы в области охраны промышленной соб ственности или профессионального правового представи тельства (например, адвокат). Он должен знать законода тельство России, международные договоры и соглашения, необходимые для деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, обладать соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результата ми квалификационного экзамена.

Что такое евразийский поверенный?

В России, как и во всей Европе, в настоящее время сосуществуют два института патентных поверенных: рос сийские патентные поверенные, допущенные к работе с Роспатентом, и евразийские патентные поверенные, ак кредитованные (аттестованные и зарегистрированные) Ев разийским патентным ведомством (ЕПВ).

Институт евразийских патентных поверенных учреж ден Евразийской патентной конвенцией от 09. 09. 94 г. В п. 12 ст. 15 указанной Конвенции установлено, что «любое лицо, имеющее право быть представителем перед национальным ведомством Договаривающегося Государства и зарегистрированное в Евразийском ведомстве в ка честве патентного поверенного, может выступать предста вителем перед Евразийским ведомством». Лица, имеющие постоянное местожительство или постоянное местонахож дение на территории какого-либо из государств — участ ников Конвенции, могут подавать евразийские заявки, а также вести дела с Евразийским патентным ведомством

как самостоятельно, так и через патентных поверенных или представителей, не являющихся патентными поверен ными.

Каков порядок деятельности патентного поверенного?

Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную деятельность как самостоятельно, за регистрировавшись в качестве предпринимателя, так и работая по найму.

Патентный поверенный, работающий по найму, обязан сообщить в Роспатент сведения о своей работе, а также связанных с ней изменениях в месячный срок. Рос патент публикует указанные сведения в официальных из даниях.

Патентный поверенный имеет право представлять любое лицо, заключившее с ним договор с учетом требо ваний, предъявляемых Гражданским кодексом РФ к до говорам об оказании юридических и фактических услуг. Размер вознаграждения патентного поверенного определя ется соглашением сторон. Полномочия патентного пове ренного на ведение дела подтверждаются доверенностью. Доверенность на представительство перед Роспатентом и организациями, входящими в единую государственную патентную службу, выдается патентному поверенному в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения (Положение о патентных поверенных).

Физические лица, проживающие на территории Рос сии, могут вести свои дела сами, через патентных пове ренных или избрать в качестве представителя любое дее способное лицо.

Физические лица, проживающие за пределами РФ, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддер жанию их в силе через патентных поверенных, зареги стрированных в Патентном ведомстве (п. 3 ст. 15 Патент ного закона РФ).

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

Заявка

Каковы общие черты процедуры выдачи патентов?

Соискатель патента подает заявку в Патентное ведом ство. Заявка на выдачу патента должна иметь определен ную форму и содержать информацию, предусмотренную законом.

Когда заявка подана, Патентное ведоство изучает ее на предмет соответствия предусмотренным законом тре бованиям и правилам, регулирующим иные стороны по мимо патентоспособности изобретения (удовлетворение критериям новизны, изобретательского уровня, пригод ность для промышленного использования). Эта эксперти за иногда называется предварительной или формальной. Проверка на патентоспособность проводится позже и от дельно, она иногда называется экспертизой сущности или экспертизой по существу.

" В странах, где закон исключает некоторые виды изо бретений из сферы патентной охраны (например, изобре тение веществ, полученных путем ядерного превращения), предварительная экспертиза обычно затрагивает вопрос о том, не относится ли заявка к не подлежащим охране видам изобретений. Если Патентное ведомство находит, что заявка относится к одному из таких видов изобрете ний, оно отклоняет заявку, и процедура на этом кончае тся.

Если в ходе предварительной экспертизы Патентное ведомство находит формальные ошибки, которые можно исправить, заявителю предлагается исправить их. Если за явка не содержит каких-либо ошибок, Патентное ведом ство, если так предписывает закон, публикует заявку на патент. В законодательствах, предусматривающих публи кацию заявок на патенты, оговаривается также время, в течение которого должна состояться публикация. Публикация означает подготовку копий заявки и предложение таких копий на продажу любому члену общества.

До такой публикации заявки содержание ее не может раскрываться Патентным ведомством. Другими словами, до публикации Патентное ведомство должно хранить за явки как секретные документы.

Законы ряда стран предусматривают, что некоторые изобретения, в частности отечественные изобретения, ка сающиеся вооружений, должны рассматриваться как сек ретные. Заявки, относящиеся к таким изобретениям, а также патенты на них не публикуются и рассматриваются Патентным ведомством как секретные без какого-либо ог раничения срока.

Как проводится отсроченная экспертиза заявки?

Получив запрос с просьбой о проведении экспертизы по существу, Патентное ведомство дает объявление о нем в своем бюллетене, уведомляя общественность, что отны не любое лицо может заявить возражение против предо ставления патента на изобретение в пределах срока, пред усмотренного законом (обычно в течение 6 месяцев). По истечении этого срока патентное ведомство организует экспертизу сущности изобретения.

Прежде всего, на основе имеющегося в распоряже нии Патентного ведомства документации проверяется, яв ляется ли заявленное изобретение новым. Среди этой до кументации ведется поиск документов, описывающих такое же или подобное техническое решение. Если заявка не является первой, то в этом поиске патентному ведом ству может помочь указание (если такое имеется) на те документы, которыми сопровождалась подача первой за явки.

Если какой-либо из рассматриваемых документов сви детельствует, что решение, идентичное тому, что содер жится в заявке, уже было опубликовано, Патентное ве домство отказывает в выдаче патента. Оно поступает по добным же образом, если в каком-либо из рассматривае мых документов содержится решение, которое просто похоже на то, что содержится в заявке, но разница между ними не столь велика, чтобы можно было говорить о новом уровне изобретения.

Патентное ведомство отказывает в выдаче патента, если обнаружит, что предлагаемое техническое решение непригодно для промышленного применения.

Окончательное решение Патентного ведомства по этим вопросам не обязательно относится к заявке в том виде, в каком она была подана. В ходе процедуры заяви тель имеет возможность внести поправки в заявку либо по собственной инициативе, либо по предложению Па тентного ведомства.

Если в результате экспертизы по существу изобретения Патентное ведомство находит, что хотя бы один из кри териев патентоспособности не соблюден, оно отклоняет заявку.

Каково поведение Патентного ведомства, если все требования закона соблюдены?

При соблюдении в заявке всех требований Патентное ведомство выдает патент на изобретение. Указанный до кумент заверяется печатью Патентного ведомства и под писывается одним из уполномоченных на то служащих. Содержание этого документа, по существу, то же, что со держание заявки — с учетом тех поправок, которые могли быть внесены в нее за время между публикацией брошю ры, содержащей заявку, и принятием решения о выдаче патента.

Как заявители защищают свои права в зарубежных странах?

Если Патентное ведомство отказывает в выдаче патен та на изобретение, заявитель может подать апелляцию против этого решения и просить, чтобы оно было пере смотрено. В одних странах такая апелляция подается в суд, в других — в специальную комиссию по рассмотре нию апелляций. Если рассматривающий апелляцию орган

находит, что Патентное ведомство должно выдать патент на изобретение, он дает соответствующее распоряжение Патентному ведомству. Затем выданный патент на изобре тение публикуется Патентным ведомством. В ходе проце дуры оформления заявки она может потерять силу из-за того, что Патентному ведомству не была вовремя уплачена требуемая законом пошлина. Типичными примерами таких пошлин являются заявочная пошлина, выплачивае мая, когда делается запрос на проведение экспертизы сущности изобретения, и выплачиваемая раз в год пери одическая пошлина.

С принятием Патентного закона РФ (1992) и после дующих нормативных актов в его развитие Россия сделала решительный шаг в сторону унификации своего патент ного права с патентным правом стран с рыночной эко номикой.

Каков порядок подачи заявок на выдачу патентов?

Заявка на выдачу патента подается автором, рабо тодателем или их правопреемником (далее — заявитель) в Патентное ведомство (п. 1 ст. 15 Патентного закона РФ). На практике заявка подается в Федеральный инсти тут промышленной собственности*, являющийся под ведомственной организацией Патентного ведомства, не посредственно или направляется по почте (121858, г. Москва, Бережковская наб., д. 30-а). В настоящее вре мя (март 1998 г.) еще не завершен процесс преобразова ния ВНИИГПЭ в Федеральный институт промышленной собственности (в соответствии с постановлением Прави тельства РФ от 19. 09. 97 г. № 1203).

Заявка может быть подана заявителем непосредствен но или через патентного поверенного, зарегистрированно го в Патентном ведомстве.

Патентная заявка составляется по строго определен ным правилам, отступление от которых недопустимо. Эти

* До преобразования — Всероссийский научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ)

правила изложены в статьях 16 — 18 Патентного закона РФ. Само понятие «заявка» является собирательным и охватывает собой ряд отдельных документов.

Подачей каких документов сопровождается заявка на получение патента?

В соответствии со ст. 16 Патентного закона РФ заявка на выдачу патента на изобретение должна сопровождаться следующими документами:

— заявлением о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (ко торых) испрашивается патент, также их местожительства или местонахождения;

— описанием изобретения, раскрывающим его с пол нотой, достаточной для осуществления;

— формулой изобретения, выражающей его сущность и полностью основанной на описании;

— чертежами и иными материалами (в случае необхо димости);

— рефератом.

Все эти документы считаются документами заявки. Кроме того, есть документы, прилагаемые к заявке. Обя зательно к заявке прилагается документ, подтверждающий уплату установленной пошлины или содержащий основа ние для освобождения от уплаты пошлины либо для уменьшения ее размера.

Документами, которые прилагаются в случае- необхо димости, является доверенность патентного поверенного. Если заявка подается в соответствии с Парижской кон венцией по охране промышленной собственности (кон венционная заявка) и по заявке испрашивается конвен ционный приоритет, прилагается копия первой заявки (т. е. поданной в государстве — участнике Парижской конвенции).

Если документы заявки не представляются вместе с заявкой, они должны быть представлены во ВНИИГПЭ не позднее 2 месяцев с даты поступления заявки.

Заявление о выдаче патента представляется на русском

Глава 3

языке. Прочие документы заявки предоставляются на рус ском или другом языке. В последнем случае к заявке при лагается их перевод на русский язык (п. 2 ст. 15 Патент ного закона РФ).

Каковы общие требования к заявке на патент?

Юридические требования к заявке на патент касаются четырех аспектов.

Во-первых, заявка должна отвечать по содержанию определенным в законе требованиям, предъявляемым к патенту. Под содержанием понимается та информация, которая должна быть представлена в заявке.

Во-вторых, имеются требования к формальной сторо не заявки на патент. Это касается вопроса о том, как следует представить содержание заявки (например, каким должен быть формат документа, содержащего заявку, и как должны быть расположены текст и чертежи).

В-третьих, предусмотрены требования специально для случая, когда заявляется приоритет более ранней заявки. Это тот случай, когда заявитель просит Патентное ведом ство принять во внимание, что он уже зарегистрировал заявку на патент на то же самое изобретение в другой стране, так что дата более ранней заявки определяет при оритет заявки.

Наконец, существует требование об уплате заявителем заявочной пошлины. Хотя это требование не связано с содержанием заявки и формой ее представления, выпол нение его является обязательным условием регистрации заявки. Без уплаты пошлины заявка рассматриваться не будет

Что такое конвенционная заявка?

Конвенционная заявка — это заявка на выдачу патен та (свидетельства) на изобретение, полезную модель, про мышленный образец, поданная в соответствии с Париж ской конвенцией по охране промышленной собственнос ти (см. Приложение № 12).

На какие формальные требования к документам заявки следует обратить внимание?

Документы, входящие в состав заявки, представляются в трех экземплярах, а прилагаемые к заявке документы — в одном. Описание, чертежи общего вида — в двух эк земплярах; фотографии изделия, макета или рисунка об щего вида — в шести экземплярах, прочие фотографии — в двух экземплярах.

Все документы заявки должны быть оформлены таким образом, чтобы их можно было хранить длительное время и непосредственно воспроизводить в неограниченном ко личестве копий. Каждый лист используется только с одной стороны и с расположением строк параллельно меньшей стороне листа. Каждый документ заявки начи нается на отдельном листе. Документы заявки выполня ются на листах прочной, гладкой, неблестящей белой бу маги стандартного формата 210x297 мм. Размеры полей на листах, содержащих заявление, описание, формулу, ре ферат, следующие: верхнее — 20—40 мм, правое и ниж нее — 20—30 мм, левое — 25—40 мм. В каждом докумен те заявки второй и последующие листы нумеруются араб скими цифрами.

Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текс ты описания, формулы и реферата печатаются через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. Графические символы, латинские наименования, латин ские и греческие буквы, математические и химические формулы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написа ние формул в печатном и рукописном виде.

Изображение графических материалов выполняется на прочной, белой, гладкой бумаге черными нестираемыми линиями и штрихами, без растушевки и раскрашивания. Масштаб и четкость изображений выбираются такими, чтобы при репродуцировании с линейным уменьшением до 2/з можно было различить все детали. Размеры на чер теже не указываются, при необходимости они приводятся в описании.
 

Что характерно для заявления о выдаче патента?

Это единственный документ, из которого следует, кем подается заявка и на чье имя испрашивается патент; т. е. кому будет принадлежать исключительное право на изо бретение в случае признания его патентоспособным. Если после подачи заявки возникнет необходимость указать в качестве заявителя или патентообладателя иное лицо, чем указано в заявлении, то эти действия могут быть произ ведены только в рамках уступки прав заявителя (патенто обладателя).

В заявлении предусмотрена специальная графа для того, чтобы автор мог изложить свою просьбу не упоми нать его имя как автора при публикации сведений о за явке, о выдаче патента.

Если заявитель имеет право на подачу заявки только через патентного поверенного, то по содержанию заявле ния можно судить о том, соблюден ли заявителем порядок подачи заявки, так как в заявлении предусмотрена спе циальная графа, в которой в этом случае приводятся все необходимые сведения о патентном поверенном.

Каковы основные черты описания изобретения?

Совокупность содержащихся в Правилах требований к описанию рассчитана на то, чтобы в конечном итоге опи сание могло удовлетворить основному требованию, предъ являемому к нему Патентным законом РФ' раскрывать изо бретение с полнотой, достаточной для его осуществления. Разделы описания составлены традиционно и во многом соответствуют зарубежному патентному законодательству:

— область техники, к которой относится изобретение;

— уровень техники;

— сущность изобретения;

— перечень фигур чертежей и иньгх материалов (если они прилагаются);

— сведения, подтверждающие возможность осущест вить изобретение.

Не допускается замена какого-либо раздела описания

или его части отсылкой к источнику, в котором содер жатся необходимые сведения (например, отсылкой к ли тературному источнику, к описанию к ранее поданной заявке, к описанию к охранному документу и т. п.).

Назвагие изобретения должно быть кратким и точ ным, связанным с его назначением, соответствующим сущности изобретения и, как правило, определенной руб рике Международной патентной классификации. Назва ние излагается в единственном числе, кроме случаев, когда употребляемый термин не имеет единственного числа либо относится к химическим соединениям, охва тываемым общей структурной формой.

На что следует обратить внимание заявителю при составлении описания?

Описание выполняет важную функцию в системе па тентования: оно предоставляет информацию, необходи мую для того, чтобы понять и использовать изобретение. В описании должно быть приведено такое же название изобретения, какое ему дано в заявлении. В первых фра зах описания после названия изобретения должна быть определена область техники, к которой относится изобре тение. Под областью техники- понимается не широкая об ласть технологии (например, электроника или химия), а специальная область, такая, как изготовление полупровод ников или углеводородные соединения.

Очень важен раздел, посвященный уровню техники, т. е. знаниям в соответствующей области техники, кото рые были известны на момент регистрации. Описание должно содержать ту информацию, которая помогает че ловеку, имеющему обычный уровень специальных знаний, понимать заявленное изобретение, анализировать его, да вать ему оценку. В частности, должны быть приведены ссылки на документы, отражающие современный уровень техники. Большинство из них — патентные документы. При их упоминании обычно указывается патентная служ ба, которая опубликовала документ, дата публикации и номер документа и название изобретения.

Соответствие представленных документов названному перечню не обязательно должно быть полным, однако наиболее важные из них все же следует привести. В этих документах, в свою очередь, могут упоминаться другие документы, так что человек, читающий описание, полу чает возможность установить все документы, отражающие уровень техники в рассматриваемой области.

Каким должно быть раскрытие сущности изобретения?

Оно должно быть достаточно ясным, подробным и пол ным, так чтобы изобретение могло быть понято и осущест влено лицом, имеющим обычный уровень специальных знаний.

Что такое аналог изобретения?

Уровень техники раскрывается в описании путем харак теристики аналогов изобретения, с выделением среди них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности признаков (прототип). Аналог изобретения — это средство такого же назначения, известное из сведений, ставших об щедоступными до даты приоритета изобретения, и характе ризующееся совокупностью признаков, сходных с совокуп ностью существенных признаков изобретения.

При описании каждого из аналогов приводятся биб лиографические данные источника информации, в кото ром он раскрыт, признаки аналога с указанием на те из них, которые совпадают с существенными признаками за являемого изобретения. Кроме того, указываются извест ные заявителю причины, препятствующие получению тре буемого технического результата. Если аналогов несколь ко, то последним описывается прототип.

Так, в разделе «Уровень техники», где приводятся све дения об аналогах изобретений, подчеркнуто (см. об этом п 3.2.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения за явки на выдачу патента), что заявителю при составлении описания достаточно привести известные ему аналоги. Это освобождает заявителя от трудоемкой процедуры вы явления действительных аналогов изобретения. Однако

если заявитель будет злоупотреблять этим положением и при составления описания указывать те аналоги, которые окажутся у него под рукой, то он должен смириться с тем, что рассмотрение заявки окажется затянутым, так как экспертиза вынуждена будет после завершения информа ционного поиска и выявления более близких аналогов направлять заявителю запрос с предложением скорректи ровать формулу изобретения.

Как характеризуется сущность изобретения?

В разделе «Сущность изобретения» согласно указан ным Правилам требуется указать технический результат (проблему, задачу), на достижение которого направлено изобретение, не останавливаясь на том, для чего понадо бился указанный технический результат, какая конкретная польза явится следствием его достижения.

В разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, описывается тот технический результат, который может быть получен при ее решении. В разделе указываются все существенные признаки, характеризующие разработку, с выделением признаков, отличительных от прототипа. В описании должно быть показано наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков за являемой разработки и ее достигаемым техническим ре зультатом. При раскрытии сущности изобретения реко мендуется указывать и другие известные заявителю виды технических результатов, в том числе в частных случаях, в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении коэффициента трения, в предотвращении за клинивания, снижении вибрации, повышении противоопу холевой активности, локализации действия лекарственного аппарата и т. п.

Поскольку перечень признаков, используемых для ха рактеристики разных видов объектов изобретений (уст ройств, способов, веществ), не является исчерпывающим,

это дает заявителю некоторую свободу при формировании совокупных признаков, характеризующих изобретение.

Раздел «Сведения, подтверждающие возможность осу ществления изобретения» излагается в расчете на специа листа в конкретной области техники. Заявитель дожен учи тывать, что эксперт вправе высказать сомнение в части «до статочности» сведений (примеров), приведенных в заявке.

На что заявителю следует обратить внимание при составлении формулы изобретения?

Формула является самым важным документом заявки, поскольку только она определяет объем правовой охраны, предоставляемый патентом.

Формула должна выражать сущность изобретения (содержать все его существенные признаки) и полностью основываться на описании (т. е. в описании должны содержаться все признаки, которые она включает). Особо следует обратить внимание на соблюдение принципа иден тифицируемости любого признака, содержащегося в фор муле. Это означает, что за понятием, которым признак охарактеризован, стоит вполне определенное смысловое со держание. Признак не будет удовлетворять требованию идентифицируемости, если его характеристика включает такие понятия, как «специальный», «особый» (опора специ альной конструкции, покрытие особого состава).

Использование признаков указанного вида встретит возражение со стороны экспертизы. Принципиально не идентифицируемыми считаются также признаки, охарак теризованные понятиями, впервые «созданными» заявите лем при подаче заявки, употребление которых в уровне техники до даты приоритета не имело места.

Что такое информационный поиск?

Информационный поиск — это анализ источников ин формации для определения уровня техники, в сравнении с которым осуществляется оценка новизны и изобретатель ского уровня заявленного предложения. Информационный поиск проводится по заявке, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, при подаче соответ ствующего ходатайства заявителем или третьим лицом.

Что такое единство изобретения?

Патентный закон РФ особо выделяет требование един ства изобретения (п. 1 ст. 16). В соответствии с требовани ем единства заявка должна относиться к одному изобрете нию или группе изобретений, связанных между собой на столько, что они образуют единый изобретательский замы сел. Однако определения последнего понятия нет ни в за коне, ни в подзаконных актах, ни в законодательстве других стран. Во всем мире предпочитают давать исчерпывающий перечень допустимых в одной группе, а следовательно, в одной заявке сочетаний разных изобретений. По этому пути пошло и российское законодательство (п. 2.3. Правил со ставления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патен та на изобретение). Чтобы требование единства изобрете ния оказалось соблюденным, достаточно, чтобы в группу были включены изобретения, одно из которых предназна чено для получения или для осуществления либо для ис пользования другого (в другом).

Требование единства будет соблюдено в случае, когда заявляется группа, содержащая в качестве одного изобре тения способ получения продукта, а в качестве второго изобретения — устройство для осуществления не всего способа получения продукта, а одного из его действий (одной из операций).

Каково назначение реферата?

Реферат служит для целей информации об изобретениях и представляет собой сокращенное изложение содер жания описания изобретения, включающее название, ха рактеристику области техники, к которой относится изо бретение, и/или области применения, характеристику сущности с указанием достигаемого технического резуль тата. При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу. Средний текст реферата — до 1000 печатных знаков.

Что собой представляет заявка на выдачу свидетельства на полезную модель?

Требования к заявке на выдачу свидетельства на по лезную модель закреплены в ст. 17 Патентного закона РФ. Они в принципе идентичны вышеуказанным требованиям в отношении изобретений. Единственное различие состо ит в отсутствии требования иных материалов в случае необходимости, когда речь идет о чертежах.

Более подробные требования к содержанию докумен тов заявки на полезную модель содержатся в разделе 3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, которые в этом отношении мало чем отличаются от упоминавшихся ранее Правил для изобретений.

Каковы особенности заявки на выдачу патента на промышленный образец?

Требования к заявочной документации на выдачу па тента на промышленный образец определены в ст. 18 Па тентного закона РФ.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец, сказано в п. 1 ст. 18 Патентного закона РФ, должна от носиться к одному промышленному образцу и может включать варианты этого образца (требование единства промышленного образца).

Заявка на промышленный образец должна содержать:

— - заявление о выдаче патента;

— комплект фотографий, отображающих изделие, макет или рисунок, дающие полное детальное представ ление о его внешнем виде;

— чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, — все в случае необходимости;

— описание промышленного образца с перечнем его существенных признаков.

К заявке на промышленный образец также прилагает ся документ об уплате установленной пошлины.

Конкретные требования к заявочной документации на выдачу патента на промышленный образец содержатся в

Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец. Так, вместо фотографии рисунка может быть представлена его иная репродукция.

Фотографии являются основным документом, содер жащим изобразительную информацию о заявленном про мышленном образце. Заявка должна содержать, как пра вило, черно-белые фотографии общего вида изделия с разных сторон. Для плоскостного промышленного образ ца представляют вид в плане.

Каждый вариант промышленного образца представля ется отдельным комплектом фотографий.

Описание промышленного образца начинается с на звания образца и содержит следующие разделы:

— назначение и область применения промышленного образца;

— его аналоги;

— перечень фотографий и других представленных ма териалов (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта);

— его сущность;

— возможность его многократного воспроизведения;

— перечень его существенных признаков.

Что такое приоритет объекта промышленной собственности?

Приоритет объекта промышленной собственности — это первенство во времени, устанавливаемое в порядке, определенном патентным законодательством. Конкретные даты приоритета относятся к юридическим фактам, имею щим исключительно важное значение для получения заяви телем охранных документов на объекты промышленной собственности при проведении экспертизы заявок на па тентоспособность, так как уровень техники определяется на дату приоритета. Приоритет изобретения по выделенной заявке — это приоритет изобретения, устанавливаемый по дате поступления в Патентное' ведомство раскрывающей это изобретение первоначальной заявки заявителя при ус ловии, что выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патента — до даты регистрации в Государственном реестре.

Приоритет полезной модели устанавливается анало гично приоритету изобретения, включая внутренний при оритет и другие случаи установления приоритета более раннего, чем дата поступления заявки на выдачу свиде тельства на полезную модель в Патентное ведомство.

Приоритет промышленного образца устанавливается по дате поступления заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект фотографий и описание промышленного образца. Приоритет объекта промышленной собственности может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приори тет), если заявка на образец промышленной собственности поступила в Патентное ведомство в течение 12 месяцев (на промышленный образец в течение 6 месяцев) с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на 2 месяца.

Приоритет объекта промышленной собственности мо жет быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трех месячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во вни мание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения.

Приоритет объекта промышленной собственности мо жет быть установлен по дате поступления в Патентное ведомство одной или нескольких более ранних заявок того же заявителя объекта промышленной собственности, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее 12 месяцев с даты более ранней заявки на изобретение и 6 месяцев с даты поступления наиболее ранней заявки на промышленный образец. При этом более ранние заявки, на основании которых испра шивается приоритет объекта промышленной собственнос ти, считаются отозванными.

Приоритет не может устанавливаться по дате поступ ления заявки, по которой уже испрашивался более ран ний приоритет.

Приоритет объекта промышленной собственности по выделенной заявке устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство раскрывающей их первоначаль ные заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого ис черпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патен та — до даты регистрации в Государственном реестре.

Если в процессе экспертизы установлено, что иден тичные промышленные образцы имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Па тентное ведомство, а при совпадении этих дат — по за явке, имеющей более ранний регистрационный номер Па тентного ведомства, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное (ст. 19 Патентного закона РФ).

Как определяется приоритет объектов промышленной собственности?

Приоритет объекта промышленной собственности ре гулируется п. 1 ст. 19 Патентного закона РФ.

Приоритет изобретения устанавливается по дате по ступления в Патентное ведомство заявки, содержащей за явление, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка.

Для установления приоритета полезной модели заявка должна включать в себя заявление, описание, формулу и чертежи.

В отношении промышленного образца приоритет при знается при наличии в заявке заявления, комплекта фо тографий и описания.

Такой порядок установления приоритета означает, с одной стороны, что более позднее представление иных, кроме перечисленных документов заявки, в частности ре ферата, не отражается на процедуре установления приори тета, а с другой стороны, представление заявки, содержа щей не все из указанных в приведенном перечне доку ментов, не является достаточным основанием для уста новления приоритета по дате поступления такой заявки. На практике такой подход к установлению приоритета означает, что если заявителем последовательно направля ются в Патентное ведомство указанные в п. 1 ст. 19 до кументы заявки (т. е. сначала, например, заявление о вы даче патента и описание, а потом формула изобретения и чертежи), то приоритет изобретения будет установлен по той дате, на которую поступили все требуемые документы.

Относительно конвенционного приоритета. В соответ ствии с п. 2 ст. 19 Патентного закона РФ заявителю предо ставляется льгота на продление (на 2 месяца) традиционно го для этой процедуры двенадцатимесячного срока для по ступления заявки в Патентное ведомство для изобретения и полезной модели и шестимесячного — для промышленного образца, считая с даты подачи первой заявки в стране — участнице Парижской конвенции. Вторая льгота дает заяви телю право на испрашивание конвенционного приоритета в течение 2 месяцев после подачи конвенционной заявки.

Естественно, что указанными льготами пользуется заяви тель, подающий заявку в Патентное ведомство России, так как эти льготы пока установлены только Патентным законом РФ. Парижская конвенция эти льготы не предусматривает, поэтому при подаче конвенционной заявки в зарубежное го сударство, являющееся участником Парижской конвенции, нельзя рассчитывать на такие же льготы со стороны Патент ного ведомства зарубежного государства, если они не установ лены его национальным законодательством.

Приоритет может быть установлен по дате первой за явки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности — конвенционный приоритет (п. 2 ст. 19 Патентного закона РФ), по дате поступления дополнительных материалов, признанных из меняющими сущность изобретения (п. 3 ст. 19 Патентно го закона РФ), по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя (п. 4 ст. 19 Патентного закона РФ), наконец, по выделенной заявке (п. 5 ст. 19 Патентного закона РФ).

В отношении всех видов приоритета (согласно п. 2—5 ст. 19 Патентного закона РФ), устанавливаемых по дате более ранней, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство, необходимо подчеркнуть следующее.

Независимо от того, в соответствии с каким из ука занных пунктов ст. 19 Патентного закона РФ испрашива ется приоритет, подаваемая заявка должна быть заявкой того же заявителя, что и более ранняя, на основании которой испрашивается приоритет.

Если в отношении изобретения испрашивается более ранний приоритет, то одним из условий его установления является раскрытие этого изобретения в тех материалах, которые в конкретной ситуации служат основанием для такого испрашивания. При этом раскрыто заявляемое изобретение должно быть в текстовой, а не в графической части указанных материалов. Так, если испрашивается приоритет по выделенной заявке, то заявленное в этой заявке изобретение должно быть полностью раскрыто (т. е. его признаки должны содержаться) в описании и/или формуле первоначальной заявки, чертежи в данном случае во внимание не принимаются.

Что такое приоритет изобретения?

Приоритет изобретения — первенство во времени, уста навливаемое в порядке, определенном патентным законода тельством. В соответствии с Патентным законом РФ (п. 1 ст. 19) приоритет изобретения устанавливается по дате по ступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заяв ление о выдаче патента, описание, формулу изобретения и чертежи, если в описании имеется ссылка на них.

Что такое конвенционный приоритет?

Конвенционный приоритет — это приоритет изобрете ния, полезной модели, промышленного образца, устанавли ваемый по дате подачи первой заявки в государстве 

участнике Парижской конвенции по охране промышлен ной собственности при соблюдении заявителем условий, установленных конвенцией (см. Приложение № 12).

Что такое приоритет по выделенной заявке?

Приоритет по выделенной заявке определяется по дате поступления первоначальной заявки, если выделенная за явка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, в случае выдачи по такой заявке патента — до даты регистрации в Государ ственном реестре.

Как разрешается ситуация, возникшая в связи с поступлением

в Патентное ведомство заявок,

имеющих одну и ту же дату приоритета,

на идентичные объекты промышленной собственности?

В таком случае охранный документ выдается по той заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправ ки в Патентное ведомство, а при совпадении и этих дат — по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер. Впрочем, соглашением между заявителями может быть предусмотрен иной порядок выдачи охранного до кумента.

Можно ли исправить и уточнить материалы заявки?

Можно. Эти вопросы регулирует ст. 20 Патентного закона РФ. В соответствии с ней заявитель может по своей инициативе внести в материалы заявки исправ ления и уточнения. Указанная статья устанавливает временной период для внесения в заявку изменений, разделенный на два этапа. Первый этап ограничивается 2 месяцами с даты поступления заявки в Патентное ведомство. На этом этапе материалы заявки могут быть изменены без уплаты пошлины. Данный срок установ-

лен для случаев, когда заявитель не ходатайствует о преждевременном начале формальной экспертизы. Если такое ходатайство поступает, то срок внесения в заявку изменений без уплаты пошлины ограничивается датой его поступления. Таким образом, вносить изменения в заявку без финансовых затрат заявитель может лишь до начала формальной экспертизы.

Второй этап внесения изменений в материалы заявки ограничен началом проведения формальной экспертизы и датой принятия решения по результатам рассмотрения заявки по существу. На этом этапе изменения в заявку на изобретение вносятся только при условии уплаты пошлины.

Каковы требования к характеру изменений и дополнений в заявку?

Основное требование состоит в том, что никакие изменения, уточнения и дополнения не должны при водить к изменению сущности заявленного изобре тения.

Если в результате предлагаемых заявителем исправ лений и уточнений в формуле появляется признак, отсутствовавший в первоначальных материалах заявки, то делается вывод об изменении сущности заявленного изобретения. Признак считается отсутствующим в пер вичных материалах заявки, если он не содержался в ее текстовой части, т. е. в описании или формуле. Графические материалы заявки при этом во внимание не принимаются (пп. 5 п. 20 Правил составления, по дачи и рассмотрения заявки на выдачу патента).

Таким образом, не допускается корректировать формулу изобретения за счет признаков, раскрытых только на чертежах. В соответствии с п. 2 ст. 16 Па-i ентного закона РФ сущность изобретения раскрыва ется лишь в описании, а чертежи служат только для понимания сущности изобретения.

Что такое появление независимого пункта в формуле изобретения?

Это означает, что в результате изменения в формуле в ней появился пункт, не относящийся к заявленному изобретению.

Например, заявлен способ получения какого-либо продукта. Затем заявитель дополнительно к пункту на способ или вместо него в качестве изменения первона чальной заявки включает в формулу независимый пункт на устройство для получения этого продукта. Это будет расценено как появление в формуле независимого пункта, не относящегося к заявленному изобретению. Это требо вание будет неукоснительно соблюдаться на протяжении всего времени рассмотрения заявки. Экспертиза чрезвы чайно строго контролирует ситуацию в этой части.

В каком случае внесение заявителем изменений после подачи заявки в формулу не будет облагаться пошлиной?

Внесение заявителем в материалы заявки исправлений и уточнений после начала формальной экспертизы, если они вносятся по его инициативе, оплачивается пошлиной.

Согласно разъяснению Роспатента «Об исправлении документов заявки на выдачу патента на изобретение, за явки на выдачу свидетельства на полезную модель, заявки на выдачу патента на промышленный образец» изменения материалов заявки не считаются внесенными по инициа тиве заявителя (и потому не оплачиваются пошлиной), если они направлены на устранение нарушений установ ленных требований к документам заявки (разъяснение № 2, утвержденное приказом по Роспатенту от 02. 08. 94 г. № 48).

В соответствии с указанным разъяснением Роспатента не считается проявлением инициативы заявителя по из менению материалов заявки, если эти изменения связаны с содержанием письменного сообщения, в том числе за проса экспертизы.

Экспертиза

Что понимается под экспертизой заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец?

Патентный закон РФ впервые ввел в российское па тентное право систему отсроченной экспертизы (см. ниже), которая существует во многих странах. Экспертиза заявки проходит три стадии: формальная экспертиза, пуб ликация сведений о заявке и экспертиза по существу. Со гласно п. 1 ст. 21 Патентного закона РФ, формальная экспертиза начинается по истечении 2 месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Этот срок дается заявителю (без уплаты пошлины) для внесения в материалы заявки на один из указанных объектов про мышленной собственности исправлений и уточнений без изменения сущности существующего объекта.

Исправления и уточнения по заявке на изобретение могут вноситься до момента вынесения решения по ре зультатам экспертизы по существу, если за это уплачена соответствующая пошлина. Исправления и уточнения учитываются при публикации сведений о заявке, если они поступили в Патентное ведомство в течение 12 месяцев с даты поступления заявки.

Возможно ли ускорить прохождение формальной экспертизы?

Заявитель правомочен письменно ходатайствовать о проведении формальной экспертизы ранее двухмесячного срока. В этом случае он теряет право на беспошлинное исправление и уточнение заявочной документации.

Как начинается формальная экспертиза?

При поступлении в Патентное ведомство материалов заявки, содержащих, как минимум, заявление о выдаче патента, заявитель уведомляется о факте поступления таких материалов с сообщением ему номера государственной регистрации и даты поступления. Указанное уведом ление подтверждает то, что документы приняты к рас смотрению, а результаты последнего (отрицательные или положительные), так же как и сообщение об установлении приоритета, направляются заявителю после завершения формальной экспертизы.

Что является содержанием формальной экспертизы?

В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюде ние установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана (п. 1 ст. 21 Патентного закона РФ).

В ходе формальной экспертизы проверяется соблюде ние порядка подачи заявки через патентного поверенного, включая правильность оформления его доверенности; со блюдение требования единства изобретения; проверяется, соблюден ли порядок представления дополнительных ма териалов и не изменяют ли они сущности заявленного предложения; правильность классификации изобретения по Международной патентной классификации.

Указанная проверка производится без анализа сущнос ти заявленного изобретения, в связи с чем выявляются лишь такие допущенные заявителями нарушения, кото рые, так сказать, лежат на поверхности. Патентный закон не установил, к сожалению, срок проведения формальной экспертизы.

Как поступить заявителю, если формальная экспертиза признала объект непатентоспособным?

Если в результате формальной экспертизы было установлено, что заявка оформлена на предложение, ко торое не относится к патентоспособным объектам, Па тентное ведомство принимает решение об отказе в выдаче патента. В этом случае заявитель в течение 2 месяцев с даты получения отказа имеет право обратиться с возра-

жением в Апелляционную палату Патентного ведомства. За подачу возражения взимается пошлина. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в те чение 2 месяцев с даты его поступления.

Каковы последствия нарушения единства заявки?

В случае нарушения требований единства заявки за явителю предлагается в двухмесячный срок с даты полу чения им соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться. Если заявитель оставляет уведомление без ответа, рассматривается объект промышленной собственности, указанный в формуле пер вым (п. 5 ст. 21 Патентного закона РФ).

Каковы правовые последствия завершения формальной экспертизы для полезной модели?

Поскольку для полезных моделей принята явочная сис тема экспертизы, положительный результат формальной экспертизы служит основанием для принятия решения о выдаче свидетельства на полезную модель. Патентное ве домство не проводит проверку соответствия полезной моде ли условиям патентоспособности, а свидетельство на по лезную модель выдается под ответственность заявителя без гарантии его действительности (ст. 23 Патентного закона РФ).

Каков размер пошлины за подачу заявки на выдачу патента на изобретение

и промышленный образец и свидетельства на полезную модель?

За подачу заявки на выдачу патента РФ на изобрете ние взимается пошлина в размере 2 минимальных разме ров оплаты труда и дополнительно 0,3 минимального раз мера оплаты труда за каждый пункт формулы изобретения свыше 5.

За подачу заявки на выдачу свидетельства РФ на полезную модель взимается пошлина в размере 1 минималь ного размера оплаты труда и дополнительно 0,1 мини мального размера оплаты труда за каждый пункт формулы полезной модели свыше 5.

За выдачу заявки на выдачу патента РФ на промыш ленный образец и экспертизу ее по существу взимается пошлина в размере 3 минимальных размеров оплаты труда и дополнительно 0,3 минимальных размера оплаты труда за каждый вариант промышленного образца свыше 5 (По ложение о пошлинах за патентование изобретений, полез ных моделей, промышленных образцов, регистрацию то варных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользова ния наименованиями мест происхождения товаров от 12. 08. 93 г. № 793 в редакции постановлений Правитель ства РФ от 12. 08. 96 г. № 947, от 16. 04. 97 г. № 423, от 20. 08. 97 г. № 1058, далее — Положение о пошлинах за патентование. Полный текст Положения — в Прило жении к настоящему изданию).

Правовые последствия завершения формальной

экспертизы для изобретения и промышленного образца.

Отсроченная экспертиза

При положительном результате формальной экспер тизы для промышленного образца заявки на промышлен ный образец передаются Патентным ведомством для про ведения экспертизы по существу (ст. 24 Патентного закона РФ). Что же касается заявок на изобретения, то их дальнейшее прохождение осуществляется по правилам отсроченной экспертизы. Сущность этих правил состоит в следующем. Патентное ведомство по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки публикует сведения о заявке (кроме случаев, когда заявка отозвана). Состав публикуемых сведений определяет Патентное ведомство. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя Патентное ведомство может опубликовать све дения о заявке ранее указанного срока (п. 6 ст. 21 Па-

тентного закона РФ). Кроме того, Патентное ведомство публикует в ведомственном издании реферат к описанию изобретения и поясняющий его чертеж, если он имеется. Российское патентное законодательство не требует публикации сведений о заявке на полезную модель и о заявке на промышленный образец.

Что такое преобразование заявок?

Преобразование заявки — изменение по заявлению заявителя вида объекта промышленной собственности, на который испрашивается правовая охрана, по сравнению с тем, который указывался при подаче заявки. В соответст вии с Патентным законом заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель до пуб ликации сведений о заявке на изобретение, а заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение до принятия решения о выдаче свидетельства на полезную модель.

До публикации сведений о заявке при указанных пре образованиях сохраняется приоритет первой заявки (ст. 28 Патентного закона РФ).

Каков смысл преобразования заявок?

Преобразование заявки на изобретение в заявку на по лезную модель часто рассматривается заявителем в качестве возможности спасти заявку и получить охранный документ. Например, в ситуации, когда становится очевидной невоз можность получить патент на изобретение из-за выявленных экспертизой источников информации, дающих право сде лать вывод о несоответствии заявленного изобретения усло виям патентоспособности. Подобное преобразование и по лучение свидетельства на полезную модель позволит заяви телю не беспокоиться за надежность свидетельства, так как изобретательский уровень не отнесен к условиям патенто способности полезной модели. Следовательно, ее несоответ ствие изобретательскому уровню не может служить основа нием для оспаривания свидетельства.

Что представляет собой экспертиза заявки по существу?

Данная экспертиза проводится для заявок на изобре тение и на промышленный образец. Экспертиза заявок на промышленный образец проводится в обязательном по рядке, а заявок на изобретение — только по ходатайству заявителя или третьих лиц. С этим ходатайством они могут обратиться в Патентное ведомство в течение 3 лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Иными словами, если на момент завершения формальной экспертизы с положительным результатом указанное хо датайство не поступает, заявка переводится в «режим ожидания», который может продолжаться" 3 года.

Таким образом, заявителю предоставлено право после получения положительного решения формальной экспер тизы дополнительно определить целесообразность испра-шивания правовой охраны на заявленное изобретение и самому установить время начала проведения экспертизы заявки по существу, если он решит получить патент.

Экспертиза по существу включает:

— дополнительную проверку соблюдения заявителем правил оформления документов заявки;

— установление приоритета, если он испрашивается не по дате поступления заявки;

— проверку соответствия формулы изобретения тре бованиям закона;

— проверку дополнительных материалов, если они представлены заявителем;

— проверку патентоспособности изобретения согласно формуле, предложенной в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, Патентное ведомство проверяет, отве чает ли разработка всем требуемым по закону признакам объекта промышленной собственности. В ходе патентной экспертизы проверяется новизна, изобретательский уро вень (для промышленного образца — оригинальность), промышленная применимость заявленной разработки, а также соответствие предложенного решения обществен ным интересам, принципам гуманности и морали.

Патентный закон не устанавливает срок, в течение ко торого ведомство должно провести экспертизу по существу.

На что обращается внимание при проверке изобретательского уровня изобретения?

При проверке изобретательского уровня изобрете ния ставятся следующие Задачи:

— определить наиболее близкий аналог;

— выявить признаки, которыми отличается заяв ленное изобретение от наиболее близкого аналога;

— выявить решения, имеющие признаки, совпадаю щие с признаками рассматриваемого изобретения.

Если не выявлены решения, имеющие совпадающие признаки с рассматриваемым изобретением, то изобре тение признается соответствующим условию изобрета тельского уровня.

Если же такие решения выявлены, то выясняется, существовало ли влияние отличительных признаков его на рассматриваемое изобретение. Если влияние не под тверждено, то изобретение признается соответствую щим условию изобретательского уровня.

Важно, что принимаются во внимание только об щедоступные сведения. Запатентованные в РФ изобре тения и полезные модели, если сведения о них не опубликованы, а также поданные неотзывные заявки ни них не включаются в уровень техники.

Изобретательский уровень, как и новизна, учиты вается на дату подачи заявки (дату приоритета). Све дения, которые стали общедоступными после подачи заявки, в расчет не принимаются.

Как охарактеризовать взаимоотношения

заявителя и Патентного ведомства в ходе проведения экспертизы заявки?

Патентный закон РФ создает условия для диалого вой формы общения эксперта с заявителем. Так, если при рассмотрении заявки установлено, что изобретение в том виде, как оно представлено в формуле, не со ответствует какому-либо условию патентоспособности, заявителю до принятия решения сообщается о том,

какие обстоятельства препятствуют выдаче патента, при этом заявителю предоставляется право путем коррек тировки формулы на основе первичных материалов за явки отграничиться от уровня техники и, так сказать, спасти заявку.

При рассмотрении заявки на любом этапе экспер тизы заявителю может быть направлен запрос с пред ложением представить недостающие сведения или высказать свое, мнение относительно какого-либо во проса, связанного, например, с проверкой патенто способности.

Ответ на такой запрос заявитель должен предста вить в течение 2 месяцев с даты получения запроса. В случае если заявитель в указанный срок не пред ставит запрашиваемые материалы или просьбу о про длении установленного срока, заявка признается ото званной (п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ).

Каковы размеры пошлины за экспертизу по существу?

За проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного изобретения взимается пошлина в рамере 3 минимальных размеров оплаты труда. За проведение экспертизы заявки по существу в отноше нии группы изобретений взимается пошлина в размере 3 минимальных размеров оплаты труда и дополнитель но 2,4 минимальных размера оплаты труда за каждый независимый пункт формулы изобретения свыше одно го (Положение о пошлинах за патентование).

При наличии в заявке отчета о патентном поиске или заключении экспертизы, подготовленных одним из международных органов в соответствии с международ ными договорами РФ, размер указанной пошлины уменьшается на 20%.

При наличии в заявке отчета об информационном поиске, проведенном уполномоченной организацией, размер пошлины уменьшается на 50%.

За подачу возражения в Апелляционную палату Па тентного ведомства на решение экспертизы по суще-

ству заявитель уплачивает пошлину в размере 1 ми нимального размера оплаты труда. Заявитель, не со гласный с решением Апелляционного суда, может об жаловать его в суд или арбитражный суд (юридическое лицо) (см Приложение № 13).

Регистрация

Можно ли восстановить пропущенный заявителем срок для ответа Патентному ведомству?

Возможно. Патентное законодательство предостав ляет заявителю не только право прерывать рассмотре ние заявки по своему усмотрению, но и право, так сказать, реанимировать заявку, если ее рассмотрение прервалось из-за того, что заявителем по уважительной причине был пропущен срок, установленный законом для каких-либо ответных действий. К таким срокам, например, относится срок предоставления ответа на запрос экспертизы, срок запрашивания копий проти вопоставленных экспертизой источников информации, срок подачи возражения на решение об отказе в вы даче патента по результатам экспертизы. Пошлина за восстановление пропущенных сроков взимается в раз мере 0,8 размера минимальной оплаты труда, если хо датайство подано в течение 6 месяцев с даты окон чания установленного срока, и 3,2 размера минималь ной оплаты труда, если ходатайство подано по исте чении 6 месяцев, но не позднее 12 месяцев с даты окончания установленного срока (Положение о пош линах за патентование).

Однако не подлежат восстановлению трехлетний срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу и шестимесячный срок обжалования решений Апелляционной палаты

Кому предоставляются льготы по уплате патентных пошлин?

Участники Великой Отечественной войны и прирав ненные к ним лица полностью освобождаются от уплаты пошлин за подачу заявки, за внесение в нее изменений и уточнений, за проведение экспертизы по существу, за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение и наоборот, а также за поддержание патента в силе с третьего по пятый год его действия (п. 3 Поло жения о пошлинах за патентование).

Инвалиды и учащиеся (воспитанники) государствен ных, муниципальных или иных образовательных учрежде ний, реализующих образовательную или профессиональ ную программу обучения (за исключением послевузов-ской), уплачивают указанные пошлины в размере 30% от установленного размера пошлины.

Указанные льготы предоставляются по ходатайству за явителя (патентообладателя) с предоставлением копии до кумента, дающего право на льготу.

Действие льгот прекращается при заключении лицен зионного договора или договора об уступке патента.

Как происходит выдача охранных документов?

После принятия решения о выдаче патента при усло вии уплаты заявителем пошлины Патентное ведомство публикует в своих официальных бюллетенях («Изобрете ния», «Полезные модели», «Промышленные образцы») сведения о выдаче патента (на изобретение или промыш ленный образец) и свидетельства на полезную модель (ст. 25 Патентного закона РФ).

Какие сведения публикует Патентное ведомство о патентообладателе?

В публикации сообщаются:

— номер патента (свидетельства);

— индексы рубрик МПК (для изобретений и по-

лезных моделей) и индексы рубрик МКПО — для про мышленных образцов;

— номер и дата поступления заявки;

— дата публикаций сведений о заявке и номер бюллетеня — для изобретений;

— номер, дата и страна подачи заявки (дата по ступления дополнительных материалов' по ней), на ос новании которой установлен приоритет, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата поступления заявки в Патентное ведомство;

— имя автора (авторов), если последний (послед ние) не отказался быть упомянутым в качестве тако вого, и патентообладателя;

— название объекта промышленной собственности;

— формула изобретения или полезной модели-;

— изображение промышленного образца, содержа щее всю совокупность существенных признаков про мышленного образца;

— перечень существенных признаков промышлен ного образца (ст. 25 Патентного закона РФ).

Когда происходит регистрация охранного документа?

Патентное ведомство одновременно с публикацией сведений о выдаче патента вносит в соответствующие го сударственные реестры объекты промышленной собствен ности и выдает патент (свидетельство) заявителю. По тре бованию патентообладателя Патентное ведомство вносит в патент исправления очевидных и технических ошибок. При наличии нескольких лиц, на имя которых испраши вается патент, им выдается один патент (ст. 26 Патент ного закона РФ).

Что такое временная правовая охрана изобретений?

Наряду с охраной на базе выданного патента заявлен ному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предо-

ставляется временная правовая охрана в объеме опубли кованной формулы. Если по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента и возможности его обжалова ния исчерпаны, временная правовая охрана считается не наступившей. Физическое или юридическое лицо, исполь зующее заявленное изобретение в период между датой публикации сведений о заявке и датой публикации све дений о выдаче патента, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию (ст. 22 Патентного закона РФ).

Каковы основания досрочного прекращения действия патента?

Согласно ст. 30 Патентного закона РФ действие па тента прекращается досрочно:

— при признании патента недействительным полнос тью, в случае его оспаривания;

— на основании заявления патентообладателя;

— при неуплате в установленный срок пошлин за под держание его в силе.

Выданный патент (свидетельство) может быть в тече ние всего срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

— несоответствия охраняемого объекта промышлен ной собственности условиям патентоспособности;

— наличия в формуле изобретения (полезной модели) или в совокупности существенных признаков промыш ленного образца признаков, отсутствующих в первона чальной заявке;

— неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Апелляционная палата компетентна рассматривать споры о недействительности патента по непатентоспособ ности объекта и расширении объема охраны по сравне нию с первоначальной заявкой.

Срок рассмотрения — 6 месяцев с даты поступле ния возражения. Согласно п. 2 ст. 29 Патентного за кона РФ Апелляционная палата может рассматривать

возражение только в пределах содержащихся в нем мотивов. Решение Апелляционной палаты может быть обжаловано в суде.

Какова пошлина за поддержание патента?

За поддержание в силе патента и свидетельства взимаются годовые пошлины.

За поддержание в силе патента РФ, выданного по за явке, поданной на выдачу патента РФ, а также за под держание в силе действующего на территории РФ патента СССР годовые пошлины взимаются начиная с третьего года, считая с даты поступления заявки на изобретение, промышленный образец, полезную модель. Пошлина ис числяется в размере от 1 минимального размера оплаты труда за третий год, считая с даты поступления заявки для изобретения и промышленного образца, и 0,5 размера минимального размера оплаты труда для полезной модели с повышением оплаты за последующие годы (см. Поло жение о пошлинах в Приложении № 13 к настоящему изданию).

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОХРАННЫХ

ДОКУМЕНТОВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Каковы основные права авторов, которые закрепляются за ними патентным законодательством?

К этим правам следует отнести: право подачи заявки на получение патента на изобретение или промышлен ный образец или свидетельства на полезную модель; право авторства и право на авторское имя; право на вознаграждение.

Глава 3

Каково содержание права на подачу заявки?

Патентное право РФ исходит из того, что подать заявку на выдачу патента или свидетельства может лишь лицо, творческим трудом которого сделана соответствующая раз работка, за исключением случаев, указанных в законе. Это исключительное право автора, которым другие лица могут воспользоваться только с его разрешения или став его за конными правопреемниками. Исключительное право автора основано на его праве собственности на результаты собст венного творческого труда (право интеллектуальной собст венности). На практике предоставление исключительного права преследует две основные цели: обеспечить защиту от нарушений и создать возможность передавать или лицензи ровать право на изобретение (полностью или частично).

Важнейшей задачей исключительного права является обеспечение защиты от нарушений, т. е. от несанкциони рованного использования запатентованного изобретения кем-либо кроме самого патентовладельца. Создание изо бретения и, в частности, доведение его до промышленной реализации обычно требует значительных расходов, кото рые изобретатель предполагает компенсировать с выгодой при последующей эксплуатации, в том числе путем про дажи продукта, изготовляемого на основе изобретения.

Другой задачей исключительного права является обес печение возможности предоставления патентообладателем разрешения другим лицам осуществлять деятельность, ох ватываемую исключительным правом. Патентообладатель заинтересован в предоставлении такого разрешения, если он не располагает условиями или просто не нуждается в том, чтобы самому использовать изобретение, по крайней мере во всем его объеме. В интересах патентовладельца предоставить разрешение на использование изобретения, например, когда для реализации изобретения требуется большой объем инвестиций, чего патентовладелец не может себе позволить. Иногда патентовладелец не имеет прав (например, он иностранец) или практической воз можности реализовать изобретение в данной стране, и, следовательно, ему придется найти для этого других лиц.

Право на заявку означает возможность любого лица

оформить и подать в установленном порядке заявку на выдачу патента. В свою очередь, Патентное ведомство обязано принять любую правильно оформленную заявку, расмотреть ее и вынести по ней решение в соответствии с правилами действующего законодательства.

Право на заявку означает также возможность разра ботчика или его правопреемника добиться официального признания того факта, что достигнутый творческий ре зультат является охраняемым объектом промышленной собственности, и своего исключительного права на его использование.

Это право утверждается Патентным ведомством по средством выдачи патента или свидетельства.

В случае, если разработка носит служебный характер или выполнена по конкретному заданию работодателя и если договором между ним и автором (авторами) это предусмотрено, патент получает работодатель.

Как решается вопрос о подаче заявки при наличии соавторов?

Обычно авторы по взаимному согласию решают во прос, подавать или нет заявку. При отсутствии согласия каждый автор самостоятельно решает вопрос о подаче за явки, имея право запатентовать ту часть совместной раз работки, которая создана его личным творческим трудом.

Каково содержание права авторства и права на авторское имя?

Право авторства — это предоставленная законом воз можность разработчику объекта промышленной собствен ности быть признанным единственным его творцом. Это личное неимущественное право изобретателя. Закон при знает и охраняет права создателя объекта промышленной собственности с момента достижения творческого резуль тата и выражения его в объективной форме, поскольку с этого времени возникает опасность присвоения объекта другими лицами.

Право авторства носит не только исключительный  (принадлежность права только автору), но абсолютный ха рактер. Последнее состоит в том, что автор может требовать соблюдения своих прав от неограниченного числа третьих лиц.

Личный характер права авторства делает его принад лежащим только ему (неотчуждаемым), т. е. не передава емым другому лицу как при жизни автора, так и после его смерти. Право авторства носит пожизненный характер и прекращается только со смертью автора. Автор может передать право на получение патента, уступить патент, т. е. уступить право на использование объекта промыш ленной собственности, но не право авторства.

Право на авторское имя — право автора требовать упоминания его имени как автора разработки при любом упоминании объекта промышленной собственности. Имя автора разработки обязательно упоминается в заявке и в патенте, независимо от того, кто подает заявку и на имя кого выдается патент (становится патентообладателем).

Что понимается под правом автора на вознаграждение?

Право на вознаграждение Патентный закон РФ предо ставляет авторам разработок, которые не стали патенто обладателями. Этим правом обладают авторы служебного изобретения. Вознаграждение автора, получаемое от рабо тодателя, должно быть соразмерно выгоде, которая полу чена или могла быть получена работодателем при надле жащем использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца. Право на вознаграждение у ав тора не возникнет, если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведомления его автором не подаст заявку в Па тентное ведомство, или не переуступит право на подачу заявки другому лицу, или не сообщит автору о сохране нии объекта в тайне.

Размер и порядок оплаты определяется соглашением между автором и работодателем, заключаемым на любом этапе творческой работы автора. Споры сторон разреша ются в судебном порядке.

Правом на вознаграждение пользуются также авторы тех изобретений и промышленных образцов, которые попрежнему охраняются на территории РФ авторскими сви детельствами и свидетельствами СССР в связи с тем, что последние не обменены на патенты РФ. Данный вопрос регулируется постановлением СМ РФ от 12. 07. 93 г. № 648 «О порядке использования изобретений и про мышленных образцов, охраняемых действующими на тер ритории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения».

Указанным постановлением установлено, что юриди ческие лица независимо от форм собственности и физи ческие лица, занимающиеся предпринимательской дея тельностью, используют такие изобретения и промышлен ные образцы без специального на то разрешения. Однако если с даты подачи заявки на изобретение и промышлен ный образец до начала использования прошло соответст венно не более 20 или 15 лет, на пользователей возлага ется обязанность по выплате вознаграждения их авторам.

При установлении факта использования изобретения следует исходить из требований пункта 24 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобрете ния и рационализаторские предложения 1974 г., в соот ветствии с которым изобретение считается использован ным, если при изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа использованы все признаки, пере численные в обеих частях формулы изобретения.

Вознаграждение за использование изобретений, охра няемых авторскими свидетельствами СССР, в лицензион ных контрактах с зарубежными странами, заключенных до 12. 07. 93 г., т. е. до вступления в силу постановления Правительства РФ № 648, определяется в размере до 3% сумм, полученных по этому контракту, и выплачивается предприятием или организацией, выступающей в качестве лицензиара (продавца лицензии), либо по его поручению организациями, являющимися разработчиками техничес кой документации или поставщиками продукции, изго товленной во исполнение лицензионного контракта. По лицензионным контрактам с зарубежными странами, заключенным после этой даты, вознаграждение определяет ся по соглашению сторон.

Вознаграждение за промышленный образец определя ется в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и выплаты вознаграждения за промышленные образцы, утвержденной Госкомизобретений 26 12. 85 г., и исчисля ется в зависимости от положительного эффекта от ис пользования образца и объема производства изделия, со зданного с применением образца, в первом году произ водства изделия либо в любом из 4 последующих.

За использование изобретений, начавшееся до вступ ления в силу Закона СССР «Об изобретениях в СССР», т. е. до 01. 07. 91 г., вознаграждение авторам начисляется в соответствии с разделом VIII Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.; если изобретение начало использоваться в период с 01. 07. 91 г. до 14. 10. 92 г., вознаграждение должно выплачиваться в соответствии со ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР». Размер вознаграждения за исполь зование таких изобретений и полезных моделей увеличи вается с применением коэффициентов, установленных за конодательством РФ для исчисления государственных пенсий.

Порядок выплаты вознаграждения авторам изобрете ний и промышленных образцов, охраняемых патентом, регламентируется Патентным законом РФ и постановле нием СМ — Правительства РФ от 14. 08. 93 г. № 822 «О порядке применения на территории Российской Федера ции некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах».

Согласно п. 3 постановления Правительства № 822 при недостижении соглашения сторон о размере и усло виях вознаграждения применяются положения п. 1, 2 и 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. 1 и 3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах».

Согласно вышеуказанным нормам, автору изобрете ния, не являющемуся патентообладателем, работодатель обязан выплачивать вознаграждение 'в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно

получаемой патентообладателем от использования изобре тения, а также не менее 20% выручки от продажи лицен зии без ограничения максимального размера вознагражде ния.

Автору промышленного образца, не являющемуся па тентообладателем, вознаграждение должно выплачиваться в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установленного законодательством за каждый полный или неполный год использования, а в случае продажи лицензии — не менее 20% выручки без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за изобретение, а также за промыш ленный образец должно выплачиваться автору не позднее 3 месяцев после истечения каждого года, в котором ис пользовалось изобретение или промышленный образец, и не позднее 3 месяцев после получения выручки от про дажи лицензии.

За несвоевременную выплату вознаграждения каждый патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пени в размере 0,04% суммы, причитающейся к выплате. ~

Как характеризуются права патентообладателя?

Права патентообладателя носят абсолютный, исключи тельный, территориальный и срочный характер. Абсолют ность права заключается в том, что патентообладатель может требовать соблюдения своих прав от неограничен ного числа лиц. Исключительность права состоит в том, что в пределах данного государства на данную разработку может быть выдан только один патент. Закон ограничи вает срок действия патента и свидетельства. Наконец, действие патента (свидетельства) ограничено территорией государства, выдавшего охранный документ. Чтобы рас пространить действие патента на территорию другого го сударства, надо запатентовать изобретение в этом другом государстве.

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца. Под использованием понимается введение в хозяйственный оборот созданного с применением изобретения, полезной модели, промышленного образца продукта или примене ние охраняемого патентным правом способа.

Что касается продуктов, при изготовлении которых используется изобретение, патентное право в России (как и в большинстве стран) обеспечивает охрану таких дейст вий, как изготовление продукта, его применение, продажа и импорт.

В отношении способов, в которых используется изобретение, патентное право обеспечивает охрану сле дующих действий: использование продукта, непосред ственно получаемого этим способом, изготовление про дукта с помощью этого способа, продажи полученного таким способом продукта и его импорта. Дело в том, что в связи с изобретением может существовать мно жество технических вариантов, которые разрабатыва ются на основе запатентованного изобретения.

Поскольку объем охраны определяется тем, что за явлено в формуле изобретения, заявитель должен стре миться указать в формуле все возможные варианты изобретения, чтобы защитить любой из них

Что означает нарушение исключительного права при изготовлении продукта?

Нарушение исключительного права при производстве означает изготовление запатентованного продукта без раз решения патентовладельца.

Что следует понимать под нарушением исключительного права на использование продукта?

Если кто-либо использует запатентованный продукт без разрешения патентовладельца, то это является нару шением исключительного права, кроме тех случаев, когда запатентованный продукт:

— используется по принудительной лицензии или по разрешению правительства в интересах общества;

— используется лицом, имеющим специальное право продолжать изготавливать продукт;

— был представлен на рынок данной страны патенто владельцем или с его разрешения.

Последнее исключение признается во многих странах на основании закона, в большинстве стран на основе обычая.

Представление продукта на рынок обьино означает его продажу. Сюда же относятся аренда и дарение. На пример, кто-то передает определенное количество изде лий, содержащих запатентованный продукт, для исполь зования в общественных целях.

Что понимается под продажей запатентованного продукта?

Продажа запатентованного продукта является охраня емым действием независимо от того, изготовлен ли этот продукт самим патентовладельцем, или с его разрешения, или без такового. Любой продукт, подпадающий под опи сание и формулу изобретения, даже если он изготовлен без разрешения патентовладельца, является запатентован ным.

Как и в случае с изготовлением продукта, в связи с его продажей возникает вопрос, действует ли исключи тельное право только в отношении продукта, изготовлен ного в полном соответствии с патентом, или оно распро страняется и на сходные продукты (и в какой степени). Продажа сходных продуктов также является охраняемым действием.

Если запатентованный продукт продается без разреше ния патентовладельца, то такая продажа рассматривается как нарушение исключительного права, кроме следующих случаев:

— запатентованный продукт продается по принуди тельной лицензии или по разрешению правительства в интересах общества;

Глава 3

— продаваемый продукт представлен на рынок данной страны патентовладельцем или по его разрешению. Про дажа такого продукта (представляющего собой или вклю чающего запатентованное изделие) не является незакон ной, так как она не требует разрешения патентовладельца, т. е. производится без нарушения прав. Изделие, содер жащее запатентованный продукт и подаренное кому-либо патентовладельцем, может быть продано этим лицом без разрешения патентовладельца, т. е~. без нарушения прав.

Что понимается под импортом?

Импортирование продукта означает, что изделие, представляющее собой запатентованный продукт или включающее его, ввозится в страну. При этом неважно, из какой страны осуществляется ввоз, осуществляется ли он с целью продажи или безвозмездного распространения, пользуется ли ввозимый продукт патентной охраной в стране-производителе или в стране, из которой ввозится.

Имеет значение только то, является ли изделие запа тентованным или содержит ли оно запатентованный про дукт, который в стране-импортере охраняется патентом, выданным патентным ведомством этой страны.

Исключительное право на ввоз запатентованного про дукта состоит в том, что патентообладатель может закон ным образом разрешить другим лицам ввозить этот про дукт. Любое разрешение на импорт может быть неогра ниченным или ограниченным. Типичными ограничения ми являются ограничения на сроки импорта (ввозить только до определенной даты) и количество ввозимого продукта (ввозить лишь определенное количество запатен тованных (содержащих запатентованный продукт) изде лий).

Что такое «использование» запатентованного способа?

Способ считается используемым, когда он фактически реализуется для целей, указанных в патентной заявке. Поэтому заявитель, составляя формулу изобретения, должен постараться сделать ее максимально широкой, охва тывающей все возможные варианты использования патен туемого способа.

Каковы ограничения патентных прав?

В соответствии со ст. 11 и 12 Патентного закона РФ в определенных случаях действия третьих лиц по исполь зованию объекта промышленной собственности не явля ются нарушением исключительных прав патентовладель ца, хотя и ограничивают его права. Это так называемое свободное использование запатентованных объектов.

Так, во-первых, не признается нарушением исключи тельного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, полезные модели и промыш ленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств других стран при условии, что указанные средства временно или слу чайно находятся на территории России и используются для нужд транспортного средства.

Во-вторых, не является нарушением патентных прав проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим защищенный патентом объект промышленной собственности.

В-третьих, разрешенным случаем использования явля ется применение запатентованных средств при чрезвычай ных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах и т. п.) для ликвидации или предотвращения указанных со бытий.

В-четвертых, запатентованные средства могут приме няться в личных целях без получения дохода. Это отно сится только к применению, но не к другим способам использования (изготовление, ввоз, например, являются нарушением патентных прав).

В-пятых, разрешается, в частности, использование за патентованных средств путем разового изготовления ле карств в аптеках по рецептам врача.

Если запатентованное средство используется для при готовления лекарственных препаратов промышленным способом либо их приготовление осуществляется аптека ми впрок хотя бы даже для последующей продажи по рецептам, это является нарушением патентных прав.

В-шестых, разрешается использование запатентован ных объектов промышленной собственности, если они введены в хозяйственный оборот законным путем. Это означает, что получить разрешение патентообладателя должно лишь лицо, которое первым производит или про дает запатентованное средство. Все последующие его вла дельцы, если только средство введено в хозяйственный оборот законным путем, могут использовать его, не ис прашивая на то согласия патентообладателя.

Определенным ограничением прав патентообладателя ,| является и право преждепользования. Право преждеполь зования — право любого физического или юридического лица, добросовестно использовавшего на территории Рос сии или сделавшего необходимые приготовления к ис пользованию решения, тождественного запатентованному изобретению, полезной модели, промышленному образцу на продолжение безвозмездного без расширения объема использования этого решения, если оно создано незави симо от автора охраняемого объекта промышленной соб ственности, а использование или приготовление к исполь зованию осуществлены до даты приоритета запатентован ного объекта.

Право преждепользования может быть передано дру гому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Патентный закон РФ не предусматривает выдачи преждепользователю какого-либо документа или лицен зии, которые подтверждали бы его права.

Каковы основные обязанности патентообладателя?

К основной обязанности патентообладателя относится прежде всего уплата патентных пошлин. Помимо пошлин, связанных с оформлением охранного документа (патента, свидетельства), патентообладатель должен платить ежегод

ные пошлины за поддержание патента в силе, а также пошлину за продление срока действия патента.

В обязанность патентообладателя закон вменяет также использование им или тем, кому патентообладатель раз решил, изобретения, полезной модели, промышленного образца. Обязанность по использованию объекта про мышленной собственности может быть патентообладате лем выполнена номинально, посредством предоставления любому заинтересованному лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицен зия).

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ДОГОВОРОВ ОБ УСТУПКЕ ПАТЕНТА

И ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ

 

В чем смысл покупки и продажи патентов и лицензий?

В определенных условиях с экономической точки зре ния это выгоднее, чем самим создавать новые технологии. Япония, например, по информации издания «Хозяйство и право» (1994. № 7), в течение длительного времени тра тила ежегодно 300 млн долларов на покупку патентов и лицензий, получая на продаже готовых изделий 10—12 млрд прибыли. В результате научно-технический прогресс Японии был достигнут при отсутствии академии наук, из вестных научных школ или исследовательских институтов. Продажа патентов выгодна патентообладателям, посколь ку их продукция получает новые рынки сбыта, а они — дополнительную прибыль.

Однако главной формой научно-технического обмена между странами является международная торговля лицен зиями. Торговля патентами на мировом рынке играет в настоящее время незначительную роль, так как приобре тение только патента не может обеспечить быстрого и эффективного использования изобретения. Производство

запатентованной продукции практически стало возмож ным только при одновременной передаче прав патенто владельца на секреты производства и оказание им техни ческой помощи в освоении запатентованного изобрете ния.

Одной из форм государственного контроля за покуп кой-продажей патентов и лицензий является государст венная регистрация договоров об уступке патента и ли цензионных договоров (см. Приложения № 9, 14).

Что такое уступка-патента (свидетельства)?

Патентообладатель может уступить полученный патент (свидетельство) любому физическому или юридическому лицу. Уступка патента означает передачу патентовладель цем принадлежащего ему права другому лицу (юридичес кому или физическому). Чаще всего уступка патентного права осуществляется по образцу договора купли-прода жи, реже в форме договора мены (например, за услуги или за результат работы) или дарения.

В разделе «Предмет договора» необходимо указать, что Патентообладатель в соответствии с п. 6 ст. 10 Патентного закона РФ уступает патент №_ (заявка на патент №_) с приоритетом от «__» _________199_г. Правопреем нику, а Правопреемник соглашается принять право на патент, обязуется выполнить необходимые действия и формальности для поддержания патента в силе до конца срока, включая уплату патентных пошлин, уплатить Па тентообладателю вознаграждение в размере ______, которое выплачивается в следующем порядке ____________ и в следующие сроки ________.

Независимо от формы договора уступка патента озна чает, что к приобретателю патента переходят все без ис ключения права, которыми обладал патентовладелец. Сто роны не могут своим соглашением установить какие-либо временные или территориальные ограничения прав нового владельца патента. Именно он, а не прежний владелец патента может отныне выдавать лицензии на использова-

ние разработки другим лицам, а также выступать в защиту своих патентных прав в суде и иных органах.

Если изобретение является служебным, то составляет ся договор об уступке права на получение патента на служебное изобретение. В предмете договора указывается, что Работник уступает Работодателю право на получение патента в Российской Федерации и зарубежных странах на изобретение, созданное творческим трудом в порядке выполнения служебного задания. Или в предмете догово ра указывается, что изобретение создано творческим тру дом в результате решения конкретных задач в соответст вии с выдаваемыми Работнику заданиями.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионным называется договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет право на использование запатентованного объекта, а лицо, которо му предоставлено это право (лицензиат), обязуется вно сить лицензиару обусловленные договором платежи и осу ществлять другие предусмотренные договором действия.

Лицензиар — физическое или юридическое лицо, об ладающее охранным документом на объект промышлен ной собственности и выступающее в лицензионном до говоре в качестве стороны, предоставляющей другой стороне (лицензиату) право на использование охраняемо го объекта промышленной собственности. Лицензиар принимает на себя обязательства по поддержанию в силе патента в течение всего срока договора, а также защите интересов лицензиата в случае неправомерного исполь зования разработки другими лицами.

Лицензиат — физическое или юридическое лицо, на меревающееся использовать объект промышленной соб ственности и выступающее в лицензионном договоре в качестве стороны, принимающей на себя право на ис пользование охраняемого объекта промышленной собст венности, предоставляемое лицензиаром, на условиях, предусмотренных лицензионным договором. Лицензиат принимает на себя обязательства немедленно уведомлять лицензиара о случаях противоправного использования разработки третьими лицами, о всех претензиях третьих лиц.

Лицензионный договор — договор особого рода, ко торый прямо законом не регулируется, но на него рас пространяются нормы Гражданского кодекса, регулирую щие общие положения обязательственного права и кон кретные виды договоров, близкие по содержанию к ли цензионному договору.

Взаимные права и обязанности сторон определяются в лицензионном договоре. Заключая его, стороны огова ривают территориальные пределы действия передаваемых прав. Стороны согласуют условия срока и территории действия передаваемых прав, круг разрешенных действий, области использования, количественные ограничения и т. д. Срок действия договора не должен превышать срок действия патента. Действия лицензиата, прямо не предус мотренные договором, не разрешенные законом или су ществующей практикой, являются нарушением патентных прав.

В лицензионном договоре определяют размер и поря док выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентовладельца в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствования ми, обязанности по защите передаваемых прав от посяга тельств третьих лиц, порядок разрешения споров.

Лицензиар, как правило, не гарантирует лицензиату действительности передаваемых патентных прав. Но он должен подтвердить, что на момент подписания договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицен зии.

Лицензионный договор отличается от уступки патента тем, что лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на приме нение или только на продажу. Лицензионный договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без ре гистрации считается недействительным. Регистрация ли-

цензионного договора сопровождается уплатой государст венной пошлины.

Лицензионные договоры в зависимости от характера лицензий согласно ст. 13 Патентного закона РФ бывают двух видов: договоры исключительной и неисключитель ной лицензии.

Что такое лицензия?

Лицензия — разрешение на использование охраняемо го объекта промышленной собственности. Патентным за коном РФ предусмотрены следующие виды лицензий:

— исключительная лицензия, согласно которой ли цензиату передается исключительное право на использо вание объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой ли цензиату;

— неисключительная (простая) лицензия, согласно которой лицензиар, предоставляя лицензиату право на ис пользование объекта промышленной собственности, со храняет за собой все права, подтвержденные охранным документом, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам;

— открытая лицензия — заявление патентообладателя, подаваемое в Патентное ведомство, о предоставлении любому лицу права на использование объекта промыш ленной собственности. При подаче заявления о предо ставлении открытой лицензии пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений о таком заявлении Па тентным ведомством. Заявление патентообладателя о предоставлении открытой лицензии отзыву не подлежит;

— принудительная неисключительная лицензия — разрешение на использование объекта промышленной собственности, которое может быть предоставлено любо му лицу судом (согласно п. 4 ст. 10 Патентного зако на РФ — Высшей патентной палатой, которая, однако, не была создана) при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение 4 лет, а полезной мо дели — в течение 3 лет с даты выдачи патента.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользо вание или недостаточное, использование объекта промыш ленной собственности обусловлено уважительными при чинами, суд (по Патентному закону РФ — так и не со зданная Высшая патентная палата) предоставляет прину дительную лицензию с определением пределов использо вания, размера, сроков и порядка платежей.

По содержанию и объему предоставляемых прав при нудительная лицензия, выдаваемая по решению суда, рав нозначна неисключительной (простой) лицензии. Лицен зиат вправе использовать запатентованную разработку лишь в собственном производстве, но не может выдавать сублицензии третьим лицам. Размеры лицензионных пла тежей должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии (п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ).

Согласно п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ, в инте ресах национальной безопасности Правительство РФ имеет право разрешить использование объекта промыш ленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации.

Что такое договор неисключительной (простой) лицензии?

По договору неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использо вание объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензии третьим лицам.

Что такое договор исключительной лицензии?

По договору исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право использования объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Каков порядок регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров?

Правилами, утвержденными Роспатентом в 1995 г. (регистрационный № 653 от 12. 05. 95 г.), установлен по рядок регистрации договоров об уступке патента и лицен зионных договоров о предоставлении права на использо вание изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, на которые выданы патенты Российской Феде рации (далее — Правила, полный текст в Приложении к настоящему разделу).

Согласно ст. 26 Патентного закона РФ, начало дейст вия исключительного права, являющегося предметом таких договоров, связано с датой выдачи патента, которая совпадает как с датой регистрации объектов промышлен ной собственности в Государственных реестрах, так и с датой публикации сведений о выдаче патентов.

Лицо, на имя которого испрашивается патент по за явке, поданной в Патентное ведомство, может заключать договоры, в основе которых лежат права на патентную заявку в различных стадиях оформления, но такие дого воры не подлежат регистрации в Роспатенте, т. е. дейст вительны без регистрации до выдачи патента по заявке на объект промышленной собственности.

После выдачи патента по заявке на объект промыш ленной собственности, право на использование которого передавалось по указанному договору, такой договор после внесения соответствующих дополнений необходимо представить на регистрацию в порядке, установленном упомянутыми Правилами Роспатента (см. Приложение № 14).

В данной ситуации с юридической точки зрения про исходит последовательное преобразование договора о передаче «ноу-хау» (до публикации материалов заявки) в лицензионный договор с временной правовой охраной (после публикации материалов заявки) и затем, после вы дачи патента, в договор патентной лицензии, подпадаю щей под действие ст. 13 Патентного закона РФ.

Что необходимо для регистрации договоров

о передаче прав на объекты промышленной деятельности?

В соответствии со ст. 10 Патентного закона РФ па тентообладатель может уступить права на патент любому физическому или юридическому лицу.

Патентообладатель также на основе лицензионного договора может предоставить право на использование объекта промышленной собственности, на который выдан патент.

Регистрация договора об уступке патента или лицен зионного договора о предоставлении права на использо вание охраняемого объекта промышленной собственности осуществляется по заявлению патентообладателя.

Согласно ст. 10 Патентного закона РФ, взаимоотно шения по использованию объекта промышленной собст венности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При от сутствии соглашения каждый из сообладателей патента может использовать охраняемый объект промышленной собственности по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент без согласия остальных сообладателей патента.

Исходя из этого, заявление о регистрации договора об уступке патента или лицензионного договора о предостав лении права на использование охраняемого объекта про мышленной собственности при наличии нескольких па тентообладателей должно подаваться ими совместно.

Если патентообладатель или один из патентообладате лей является юридическим лицом, заявление о регистра ции договора подается на бланке организации и подпи сывается руководителем с указанием его фамилии, имени и отчества. Подпись руководителя удостоверяется печатью.

При наличии нескольких патентообладателей — юри дических лиц заявление о регистрации договора подается ими совместно, подписывается руководителями этих ор ганизаций, подписи руководителей удостоверяются печатью.

Не допускается предоставление копии заявления. В

печати наименование юридического лица должно быть идентично наименованию организации-патентообладателя.

Форма заявления приведена в приложениях 1 и 2 к Правилам.

Как оформляются документы на регистрацию договора для наследников и других правопреемников?

При подаче заявления о регистрации договора об ус тупке патента или лицензионного договора о предостав лении права на использование охраняемого объекта про мышленной собственности наследников патентообладате ля к заявлению прилагается заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследование. Заявление о регистрации договора может быть подано правопреемником, а также представителем на ведение дел по регистрации договора. В этом случае к заявлению при лагаются соответствующие документы (документ, под тверждающий правопреемство в отношении патента, до веренность, оформленная в соответствии с действующим законодательством).

Оформленное ненадлежащим образом заявление не подлежит рассмотрению. Такой подход соответствует дей ствующему законодательству, так как именно факт реги страции подтверждает действительность договора.

Каковы условия приостановления или отзыва заявления о регистрации?

По письменному заявлению патентообладателей реги страция может быть приостановлена, если на момент по ступления такого заявления договор не зарегистрирован.

Регистрация также может быть приостановлена в связи с соответствующим обращением судебных органов.

Заявление о регистрации договора не является безот зывным в отличие от того, как это предусмотрено Патент ным законом РФ в отношении заявления патентооблада теля о предоставлении открытой лицензии, т. е. патентеобладатель может отозвать заявление о регистрации дого вора.

В том случае, если на момент отзыва регистрация до говора не произведена, заявление о регистрации договора с приложенными к нему материалами будет возвращено в адрес, указанный патентообладателем.

Статья 165 Гражданского кодекса РФ (п. 3) гласит, что если сделка, требующая государственной регистрации, со вершена в надлежащей форме, но одна из сторон укло няется от ее регистрации, суд вправе по требованию дру гой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с реше нием суда.

Эта статья Гражданского кодекса РФ дает исчерпы вающий ответ на вопрос, как должна поступить сторона, принимающая на себя права и обязанности по лицензи онному договору или по договору об уступке патента, в случае несогласия в отношении отзыва заявления о реги страции лицензионного договора или договора об уступке патента патентообладателем, а также в случае уклонения патентообладателя от регистрации надлежащим образом оформленного договора.

Принимающая сторона обращается в суд с иском, ко торым просит обязать патентообладателя произвести ре гистрацию надлежащим образом оформленного договора в Роспатенте. В том случае, если суд примет решение в пользу истца, регистрация договора будет произведена по решению суда.

Какие документы прилагаются к заявлению о регистрации договора?

22. 07. 95 г. вступили в действие упомянутые выше Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступ ке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, разработанные Роспатентом.

В соответствии с п. 2 Правил к заявлению о регистра ции прилагаются следующие документы:

— подлинник (дубликат) патента;

— договор об уступке патента (свидетельства) или ли цензионный договор в 2 экземплярах;

— документ, подтверждающий уплату пошлины за ре гистрацию договора;

— краткое описание объекта лицензии. В соответст вии с п. 1 ст. 3 Патентного закона РФ именно патент (свидетельство) является документом, подтверждающим права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

В случае утраты подлинника патента (свидетельства) его заменяет дубликат, который вьдается Роспатентом по заявлению патентообладателя в порядке, установленном Правилами выдачи дубликата охранного документа на объект промышленной собственности.

Подлинник (дубликат) патента необходим для под тверждения правомочности лица, передающего права по патенту.

Следует обратить внимание на необходимость иден тичности наименования патентообладателя в патенте, за явлении и в договоре. При наличии несоответствий, мо гущих возникнуть, например, в результате изменения фа милии патентообладателя, наименования или организаци онно-правовой формы юридического лица, к материалам должны быть приложены документы, подтверждающие правопреемство в отношении патента.

В соответствии с п. 2 Правил на регистрацию пред ставляется 2 экземпляра надлежащим образом оформлен ного договора, содержащего все необходимые реквизиты, подлинные подписи и печати. Не допускается наличие неоговоренных изменений и исправлений, не заверенных сторонами должным образом.

Какие существенные условия должны быть определены в лицензионном договоре?

В представленном на регистрацию лицензионном до говоре должны, как минимум, содержаться следующие ус ловия:

— определение сторон;

— предмет договора;

— вид лицензии (объем передаваемых прав);

— территория действия договора;

— срок действия договора;

— размер вознаграждения.

Какие существенные условия должны быть определены в договоре об уступке патента?

Договор об уступке патента должен содержать, как ми нимум, следующие условия:

— определение сторон;

— предмет договора;

— размер вознаграждения.

Следует отметить, что сторонам договора предоставле на возможность изъять положения о размере вознаграж дения из соображений конфиденциальности, соответству ющим образом оформив и отразив это в тексте договора.

За осуществление процедуры регистрации лицензион ного договора уплачивается пошлина согласно Положе нию о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис хождения товаров, предоставление права пользования на именованиями мест происхождения товаров, и к заявле нию о регистрации договора об уступке патента или ли цензионного договора прилагается документ, подтверж дающий уплату пошлины, платежное поручение или кви танция. Копия платежного документа должна быть заве рена в установленном порядке.

Реквизиты платежного документа

Платежный документ должен содержать регистрацион ный номер патента (свидетельства) и наименование дей ствия, за которое уплачена пошлина в соответствующем размере, правильно указанные реквизиты банка.

Документ об уплате пошлины действителен в течение

3 месяцев с даты перевода пошлины на расчетный счет Федерального института промышленной собственности (до преобразования — ВНИИГПЭ).

Проверка платежного документа осуществляется в строгом соответствии с п. 7 Положения о пошлинах и Приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 12. 08. 94 г. № 954.

Общая характеристика краткого описания объекта лицензии

Краткое описание объекта лицензии не является обя зательным приложением к комплекту документов и при лагается в случае заинтересованности патентообладателя в распространении информации об объекте лицензии, на пример по запросу патентных ведомств зарубежных стран при осуществлении информационного обмена в рамках соответствующих межведомственных соглашений, путем публикации в различных изданиях, таких, как журнал «Патенты и лицензии» и т. п.

Описание объекта лицензии целесообразно составлять по следующей схеме:

— цели, для которых предназначен объект, и области техники, в которых он может быть использован;

— краткое описание объекта лицензии без раскрытия существа изобретения;

— данные о техническом и экономическом эффекте от применения объекта лицензии, которые приводятся на конкретных цифрах и характеризуют достигнутую с помо щью объекта лицензии экономию расхода металла, мате риалов, топлива и т. п.

При подготовке описания объекта лицензии недопус тимо проводить сравнение с известными изделиями или процессами, указывая наименования зарубежных фирм или ссылаясь на конкретные фирменные названия изде лий или процессов.

В кратком описании объекта лицензии нежелательны выражения типа: «производительность в два раза выше известной», «экономия материалов на ___ % выше по сравнению с ранее применявшимися способами», «каче ство не уступает лучшим мировым образцам», «изделие обладает повышенной надежностью и разработано впервые в мире».

Все данные должны быть указаны в конкретных вели чинах.

Какова процедура регистрации договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности?

В соответствии с п. 3 Правил Управление лицензий и договорных отношений Роспатента в срок не более 45 дней с даты поступления заявления о регистрации прово дит проверку поступавших материалов по формальным признакам и по существу.

В ходе проверки по формальным признакам устанав ливается наличие и надлежащее оформление следующих документов:

— заявления о регистрации договора, заполненного по прилагаемой к Правилам форме (см. Приложение № 4 к настоящему разделу) и подписанного патентообладате лем (патентообладателями) либо его представителем или правопреемником;

— подлинника (дубликата) патента (свидетельства);

— 2 экземпляров договора, подписанного обеими сто ронами;

— документа об уплате пошлины;

— доверенности на ведение дел — в случае предста вительства (документа, подтверждающего правопреемство, в том числе право на наследование).

Каковы последствия для заявителя невыполнения

требований Патентного ведомства о досылке

или исправлении документов?

При несоблюдении этого требования в адрес лица, по давшего заявление, направляется уведомление с предло жением в срок не более 2 месяцев с даты его получения

представить отсутствующие или исправленные документы (п. 4 Правил).

В этом случае срок рассмотрения договора соответст венно продлевается. При непредставлении в указанный срок запрашиваемых документов ранее представленный комплект документов с решением о невозможности реги страции возвращается по адресу для переписки, указан ному в заявлении.

Каковы действия Управления Роспатента при поступлении правильно оформленных документов?

При наличии полного комплекта надлежащим образом оформленных документов Управление лицензий и дого ворных отношений проводит рассмотрение договора по существу, в ходе которого устанавливает соответствие по ложений договора действующему законодательству, а также не содержатся ли в договоре взаимоисключающие положения (п. 3 Правил).

По результатам рассмотрения надлежащим образом оформленного договора Роспатент принимает решение о регистрации и регистрирует договор.

В этом случае на первом листе договора производится запись о регистрации договора с указанием даты регистра ции и регистрационного номера.

Какая запись о регистрации договора делается в охранном документе?

В охранном документе делается отметка о регистра ции с указанием объема передаваемых прав и наиме нования принимающей стороны.

Отметка о регистрации договора подписывается на чальником Отдела лицензий и договорных отношений, подпись которого удостоверяется печатью.

По зарегистрированному договору в адрес сторон договора направляется решение о регистрации догово ров по форме, приведенной в Приложениях к Правилам.

Охранный документ с отметкой об уступке патента или предоставлении права на использование изобрете ния, полезной модели, промышленного образца и эк земпляр соответствующего договора направляются в указанный в заявлении адрес, как это предусмотрено п. 5 Правил.

Один экземпляр зарегистрированного договора хра нится в Роспатенте и является контрольным.

О конфиденциальности и о коммерческой тайне, содержащейся в договорах информации

Принимая во внимание, что содержание договоров в большинстве случаев определяется сторонами как информация, составляющая коммерческую тайну, оз накомление третьих лиц с текстом договора и иными документами, приложенными к нему, находящимися в Роспатенте, а также получение копии договора допус кается только по письменному согласию сторон дого вора.

В каком случае договоры не подлежат регистрации?

В соответствии с п. 3 Правил не подлежат реги страции договоры, содержащие условия, противореча щие действующему законодательству, в частности, в случае неправомочности лица, выступающего в каче стве передающей стороны в договоре, при частичном или полном совпадении объема прав, переданных дру гому лицу в соответствии с ранее заключенным дого вором, выдаче исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление о предостав лении открытой лицензии.

Противоречит действующему законодательству включенное в договор об уступке патента положение о действии этого договора независимо от ранее заклю ченных по данному патенту договоров с третьими ли цами и отсутствие в таком договоре положения о том, в какой форме и в какой степени на приобретателя

патента переводят права и обязанности прежнего па тентообладателя в отношении лицензиата в случае, если по данному патенту имеются ранее зарегистри рованные договоры.

Как противоречие действующему законодательству рассматриваются положения, определяющие начало срока действия договора вне зависимости от регистра ции его в Роспатенте, так' как в соответствии с п. 3 ст. 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Не может быть зарегистрирован договор, со держащий взаимоисключающие положения, так как это свидетельствует об отсутствии однозначности и пони мания сторонами по договору своих обязательств.

При выявлении обстоятельств, препятствующих ре гистрации, Роспатент выносит мотивированное реше ние о невозможности регистрации договора и возвра щает ранее представленный комплект документов по адресу для переписки, указанному в заявлении.

После внесения сторонами соответствующих ис правлений и/или дополнений договор может быть вновь представлен на регистрацию.

Следует обратить внимание на недопустимость вне сения в одностороннем порядке исправлений и допол нений в подписанный сторонами договор.

Какова процедура внесения изменений в договоры

о передаче прав на объекты

промышленной собственности?

Изменения и досрочное расторжение зарегистрирован ного договора осуществляются в порядке, установленном ст. 452 Гражданского кодекса РФ. Так, соглашение об из менении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Изменения в отношении определения сторон, пред мета договора, срока действия, территорий действия и объема передаваемых прав недействительны без регистра ции в Роспатенте (п. 6 Правил).

Иными словами, лицензионный договор в изменен ном в отношении этих условий виде начинает действовать с момента регистрации изменений в Роспатенте.

По желанию сторон могут быть зарегистрированы и иные изменения лицензионного договора, например в от ношении размера вознаграждения, условие конфиденци альности, однако их регистрация rie является обязатель ной, и такое изменение вступает в силу с момента, опре деленного сторонами в заключенном ими соглашении об изменении договора.

Перечень документов, необходимых для регистрации изменений зарегистрированного лицензионного договора, определен в п. 6 Правил. К заявлению о внесении изме нений в зарегистрированный лицензионный договор при лагаются:

— документ, подтверждающий соглашение сторон до говора о внесении соответствующих изменений;

— документ, подтверждающий уплату пошлины за ре гистрацию внесенных изменений;

— в случае если изменения касаются определения сто рон договора, к вышеуказанным документам прилагается подлинник (дубликат) охранного документа.

Регистрация осуществляется по заявлению патентооб ладателя, форма которого приведена в Приложении к Правилам.

К заявлению прилагается документ, подтверждающий соглашение сторон договора о внесении соответствующих изменений, а также документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию в размере, установленном По ложением о пошлинах.

В том случае, если изменяется определение стороны договора, например вследствие уступки прав лицензиата по зарегистрированному лицензионному договору, к вышеуказанным документам прилагается подлинник (дуб ликат) охранного документа для внесения соответствую щей отметки.

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

 

Какова патентная политика иностранных фирм, в том числе в России?

Некоторые американские фирмы, например «Union Carbide», собирают у себя изобретения: стараются только покупать и ничего не продавать. На базе новых техноло гий они создают продукцию и торгуют только уже готовой продукцией, чтобы не появились конкуренты.

Другой подход — создание ими венчурных, или «рис ковых», фирм, задача которых — инвестировать разработ ку, довести ее до продажи будущему производителю и перейти к следующему изобретению.

Или посредники связывают наших ученых с опреде ленными структурами на Западе, заинтересованными в каком-либо изобретении. Выделяются деньги, и исследо ватель работает «на чужого дядю». Право на разработку в этом случае принадлежит фирме-инвестору. Цели и зада чи этих фирм в какой-то мере благородные — завершить проект, придать ему товарную стоимость. На самом деле идею никто не покупает — она ничего не стоит до тех пор, пока не становится пригодной к практическому ис пользованию.

Насколько быстро россиянин может запатентовать изобретение за рубежом?

Это не всегда просто и быстро. Подчас на это уходит много лет, так как необходимо преодолеть коммерческие интересы местных промышленных кругов. Газета «Экономика и жизнь» (1996. № 30. Июль) приводит следующий факт.

На одно из получивших 4 авторских свидетельства изобретений по решению Госкомизобретений была под готовлена заявка, которую направили для получения патентов в 5 стран — Англию, Францию, Германию, Япо нию, США. Труднее всего получить патент оказалось в двух последних странах. Верховный суд города Токио, где проходило рассмотрение дела с участием патентных пове ренных Союзпатента, долго отказывал в выдаче патента, так как согласно государственной стратегии это нарушало коммерческие интересы промышленных кругов Японии. И если во Франции, Англии и Германии получить патент было относительно несложно, то в Америке на эту про цедуру ушло семь лет, а в Японии — целых одиннадцать.

Как понимается патентоспособность в национальном законодательстве индустриально развитых стран?

Патентоспособность — это свойство технического решения, заключающееся в том, что оно отвечает ус тановленным в законе условиям или требованиям, по зволяющим признать его изобретением и предоставить патентную охрану. Только соответствие технического решения всем признакам, предусмотренным законода тельством страны патентования, является основанием для признания его «способным» к патентной охране — патентоспособным. Главными критериями патентоспо собности изобретения являются его новизна, изобре тательский уровень (изобретательское творчество, изо бретательская деятельность, неочевидность) и промыш ленная применимость. Однако важно иметь в виду, что как полный «набор» критериев патентоспособнос ти, так и трактовка каждого из них в конкретных случаях могут различаться. Более того, этот набор может меняться, корректироваться.

Критерий новизны в патентном праве развитых стран

Новизна изобретения определяется с помощью по нятия уровня техники. Изобретение признается новым, если оно не относится к уровню техники на дату приоритета заявки. Критерий уровня техники исполь-

зуется патентным правом в национальном, европей ском и международном масштабах. В понятие уровня техники входят все знания, ставшие доступными не определенному кругу лиц путем устного или письмен ного описания, посредством использования на прак тике или другим способом. Таким образом, критерий уровня техники предполагает абсолютную мировую но визну уровня изобретения.

В результате принятия 2 европейских патентных конвенций наиболее строгий критерий новизны — абсолютная мирова новизна, использовавшийся ранее только в странах романской системы (Франция, Бельгия), применяется и в странах, где требовалась отно сительная мировая новизна (ФРГ, Швейцария, Ав стрия), и в странах с локальной новизной (Великоб ритания). В настоящее время порочащим новизну изо бретения является наиболее широкий круг источников и действий — отечественные и иностранные публика ции, патенты, заявки на патенты, открытое примене ние изобретения в любой стране, устное разглашение сущности изобретения. Ко всем этим источникам от носится требование их доступности неопределенному кругу лиц; если сведения об изобретении разглашены в материалах, к которым имеют доступ лишь отдельные лица, к примеру в деловой переписке или закрытых изданиях, то подобное разглашение не порбчит новизну изобретения.

На какую дату определяется новизна изобретения?

По общему правилу новизна изобретения определяется на дату приоритета заявки, совпадающую с днем поступ ления ее в Патентное ведомство. Вместе с тем в ряде стран предоставляется охрана изобретениям на официаль ных или официально признанных международных выстав ках, вследствие чего демонстрация изобретения в качестве экспоната не лишает права запатентовать его не позже установленного срока, обычно шестимесячного, при со блюдении некоторых формальностей (в Японии, Финляндии и других странах). При этом дата приоритета заявки устанавливается по времени помещения экспоната на вы ставке.

В чем различие между изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами?

Различия между ними состоят в том, что изобре тения и полезные модели — это технические дости жения, а промышленные образцы — правовая форма художественного конструирования (дизайна) для техни ческой эстетики.

Каков общий подход к правам патентообладателей в других странах?

Национальные законы и международные соглаше ния предусматривают права обладателей исключитель ных прав на использование охраняемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов по собст венному усмотрению, их право запрещать использова ние третьими лицами и правовые формы подобного использования — путем уступки прав или продажи ли цензий. Сфера действия исключительных прав обычно ограничивается территорией государств, выдавших ох ранные документы (исключение составляют европей ские патенты, патенты Общего рынка и некоторые другие).

Охранные документы (патенты, свидетельства) вы даются на несколько лет с правом продления в уста новленном порядке. Исключительные права оформля ются путем подачи заявки в компетентное (чаще всего — патентное) ведомство. Нарушение исключи тельных прав (контрафакция) влечет применение мер административной, гражданской (имущественной) и уголовной ответственности.

Какие международные нормы дополняют национальное законодательство?

Действие национальных патентных законов во всех развитых странах дополняется применением норм меж дународных соглашений, прежде всего Парижской кон венции по охране промышленной собственности. Кроме того, для европейских стран важное значение в области охраны изобретений имеют положения 2 региональных конвенций: Мюнхенской конвенции о выдаче европейских патентов 1973 г. (ЕПК) и Люк сембургской конвенции о европейском патенте для Об щего рынка 1975 г.

В соответствии с Мюнхенской конвенцией евро пейский патент может быть по желанию заявителя выдан Европейским патентным ведомством сразу для нескольких стран-участниц. Европейский патент, вы данный на имя заявителя хотя бы из одной страны, входящей в Общий рынок, автоматически применяется во всех странах ЕЭС.

Каков правовой статус полезной модели?

Полезные модели («малые изобретения») охраняют ся лишь в некоторых странах (ФРГ, Италия, Испания, Япония и др.). Полезной моделью признается техни ческое решение, относящееся к устройству (конструк ции) и удовлетворяющее установленным в данной стра не критериям охраноспособности, более низким по сравнению с изобретениями. Например, в Италии, ФРГ и Японии понижены требования в отношении уровня новизны (не требуется, чтобы решение было результа том «изобретательской деятельности»). ^

Кстати, в названных странах допускается преобра зование заявки на выдачу патента на изобретение в заявку на полезную модель. Патент или свидетельство на полезную модель выдается по явочной или прове рочной системе и предоставляет его владельцу исклю чительное право, аналогичное праву патента-на изобретение. Срок действия охранного документа на по лезную модель ниже, чем на изобретение, и составляет: в Италии — 4 года, в ФРГ — до 6 лет и в Японии — 10 лет со дня публикации заявки, но не свыше 15 лет со дня ее подачи.

Как охраняется промышленный образец в развитых странах?

Важным объектом промышленной собственности является промышленный образец. Качество изделия обычно характеризуется соответствием его показателей новейшим достижениям мировой науки и техники, на дежностью, долговечностью и экономичностью. Однако только этих свойств недостаточно для обеспечения вы соких потребительских свойств товаров и их конку рентоспособности. Необходимо, чтобы изделия удовле творяли запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности их формы, цвета, изящества отдел ки, эргономики (т. е. простоты и удобства пользова ния), а также упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью развития художественного кон струирования (дизайна) и охраны технико-эстетических достоинств изделий в качестве промышленных образцов.

В качестве промышленного образца может охра няться особая форма изделия (объемный образец), либо рисунок на поверхности изделия (плоский обра зец). В некоторых странах, например в Англии, про мышленным образцом признается даже цвет изделия. Введение охраны промышленных образцов явилось прямым следствием конкуренции: крупные промыш ленники были заинтересованы в том, чтобы форма, внешний вид выпускаемых ими новых промышленных изделий не копировались другими фирмами, не ис пользовались против них в конкурентной борьбе. Они стремились к тому, чтобы оригинальное внешнее офор мление изделий стало их «собственностью», подобно

«собственности» на новые изобретения, используемые в промышленных изделиях.

Что понимается под промышленным образцом в развитых странах?

Под промышленным образцом понимается художе ственное (эстетическое) решение внешнего вида про мышленного изделия. Изделие, которому придается со ответствующий внешний вид, является объектом про мышленного образца. Поэтому нельзя отождествлять промышленный образец как принцип, идею, немате риальное благо с телесным его воплощением в реальном объекте. Наряду с эстетическими свойствами важ ными критериями промышленного образца являются его новизна (США, Япония и др.), оригинальность внешнего вида изделия (Франция) либо сочетание того и другого (Англия, ФРГ), а также промышленная при менимость.

Какие правовые способы охраны промышленных образцов применяются в развитых странах?

В большинстве стран существуют специальные за коны об охране промышленных образцов (рисунков и моделей). Вместе с тем следует иметь в виду, что наряду с патентно-правовым способом охраны про мышленных образцов, регламентируемых данными за конами, возможна их охрана по авторско-правовому способу, как продуктов художественного творчества. Наиболее широко применяется патентно-правовой спо соб охраны (Япония, США, Великобритания). В некоторых Странах промышленные образцы охраняются целиком нормами авторского права (Бельгия), а в от дельных странах допускается двойная охрана (Фран ция, ФРГ). Правовой охране уделяется большое вни мание в международных соглашениях, прежде всего в Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Как сохраняется приоритет заявки на промышленный образец?

Приоритет заявки на промышленный образец устанав ливается по дате подачи ее в конкретной стране. Париж ская конвенция по охране промышленной собственности предоставляет шестимесячный льготный срок для истре бования приоритета на основании первой заявки, подан ной в любой из стран-участниц. В случае принятия по ложительного решения промышленный образец регистри руется, а заявитель получает свидетельство или патент, удостоверяющий исключительное право на образец.

Обладатель исключительного права может сам исполь зовать промышленный образец (изготавливать, приме нять, продавать, ввозить) и запрещать его использование (без лицензии) третьими лицами. Нарушители права на промышленный образец несут установленную законом от ветственность. При этом в странах с патентно-правовой моделью охраны нарушением признается любое (даже случайное) сходство внешнего вида изделий с зарегистри рованным промышленным образцом, а в странах с автор-ско-правовой моделью — только прямое копирование.

Конвенционный приоритет в практике развитых стран

Важное практическое значение для ускорения взаим ного патентования изобретений в различных странах имеет правило о так называемом конвенционном приори тете, устанавливаемое Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. Лицо, подавшее заявку на получение патента в одной стране — участнице данной конвенции, не позднее 12 месяцев со дня подачи первой правильно оформленной заявки пользуется приоритетом в любой другой стране-участнице, т. е. имеет право на преимущественную охрану изобретения по сравнению с национальными заявителями. Например, французский гражданин подал заявку на изобретение во Франции 18. 01. 98 г. Затем 16. 11. 98 г. он подает заявку на то же изобретение в США. Однако в США заявка на тождественное изобретение гражданином этой страны уже была 20. 04. 98 г. подана. Несмотря на то что американский гражданин подал в США заявку раньше французского гражданина, в соответствии с правилом о конвенционном приоритете патент будет выдан гражданину Франции, по скольку не истек двенадцатимесячный срок со дня подачи им первой заявки.

Изобретательская деятельность как критерий патентоспособности

Изобретательская деятельность — важнейший крите рий патентоспособности в странах — участницах европей ских патентных конвенций. Между всеми критериями изобретательского творчества существует тесная связь. В частности, критерии изобретательской деятельности или уровня изобретения нередко раскрываются через понятие его неочевидности. Изобретение признается основанным на изобретательской деятельности, если оно очевидным образом не вытекает для специалиста из уровня техники (ст. 56 Мюнхенской конвенции).

Доказывание наличия изобретательской деятельности или иного аналогичного критерия представляет значитель ную сложность, поскольку связано с таким,субъективным моментом, как восприятие «среднего специалиста». Поэ тому в практике выработан ряд вспомогательных крите риев. Решение признается продуктом изобретательской деятельности, если существующие решения не удовлетво ряют имеющуюся потребность; длительное время специа листы не могут найти подобное решение; автор преодолел значительные технические трудности, а также «технические предрассудки», консерватизм и «техническую слепоту» специалистов, прошедших мимо данного решения.

Как регулируется продажа лицензий?

Предоставляемое патентом исключительное право на изобретение выражается в возможности патентообладателя использовать изобретение по своему усмотрению всеми

разрешенными законом способами: изготавливать продук цию на базе изобретения, применять ее, использовать за патентованный способ, продавать патентованные изделия, предлагать их к продаже, ввозить в страну и т. п. Кроме того, патентообладатель вправе воспретить всякое исполь зование изобретения без его разрешения, чаще всего оформляемого лицензией.

Продажа лицензий имеет ряд преимуществ по сравне нию с торговлей товарами в натуральной форме. Продавец лицензии (лицензиар) извлекает прибыль без реализации го товой продукции на рынке, а лицензиат экономит время и средства на самостоятельную разработку изобретения. Рост и значение торговли лицензиями лучше всего иллюстрирует опыт Японии, которой массовое использование научно-тех нических достижений на базе лицензий позволило выйти по уровню своего экономического и технического развития на второе место в мире.

Какие бывают виды лицензий?

Различаются простая, исключительная и полная лицен зии. Продавая простую лицензию, патентообладатель остав ляет за собой право самостоятельного использования изобретения и выдачи аналогичных лицензий третьим лицам, становящимся вследствие этого «взаимными конкурентами». По исключительной лицензии право использования изобре тения на оговоренных условиях (в определенных границах и определенным способом) предоставляется только лицен зиату. Ни сам патентообладатель, ни другие лицензиаты не могут использовать изобретение на тех же условиях. Прода жа полной лицензии означает, что к лицензиату на уста новленный срок переходят все права, вытекающие из па тента. Продажа оформляется лицензионным договором.

Какова система экспертизы заявок в развитых странах?

Традиционными видами или системами экспертизы за явок являются патентная и проверочная. Первая система предполагает выдачу патентов после проверки соответствия

заявки формальным требованиям без проведения экспер тизы по существу заявленного решения, т. е. его соответ ствия всем легальным критериям патентоспособности. При проверочной системе патент выдается лишь после проведения экспертизы по существу. Однако в современ ных условиях различия между явочной и проверочной системами заметно стираются (как и между мировой и локальной новизной изобретений).

В настоящее время развитые страны переходят на сис тему отсроченной (или отложенной) экспертизы заявок (Ве ликобритания, ФРГ, Япония и др.). При системе отсрочен ной экспертизы по всем заявкам проводится предваритель ная экспертиза (проверка на соответствие заявок формаль ным требованиям). Через 18 месяцев со дня приоритета заявок производится их выкладка и опубликование для все общего сведения. С этого момента на изобретения устанав ливается временная ограниченная охрана. Одновременно предусматривается право как заявителя, так и заинтересо ванных третьих лиц ходатайствовать в пределах обычно 5— 7-летнего срока о проведении полной экспертизы заявок. Система отсроченной экспертизы позволяет разгрузить па тентные ведомства от рассмотрения значительной массы за явок (на преимущественно малоценные изобретения).

Каковы на практике условия патентования за рубежом для россиянина?

Сегодня сведения о любом перспективном патенте по падают в печать — тем самым происходит потеря приори тета даже в странах СНГ. Правда, уже создан руководя щий орган Евразийской патентной конвенции, который должен помочь изобретателям защитить свои права на территории бывшего Союза.

Запатентовать свое изобретение за границей после от крытой публикации автор не имеет права, внедрить же его в России при практически полном распаде многих производств и обнищании страны очень трудно. Патенто вать же его сразу чрезвычайно дорого — только в одной отдельной стране эта процедура обходится примерно в 2 тысячи американских долларов. Кроме того, поддержи вание патента в силе ежегодно обходится примерно в такую же сумму. Так что трудности в этой области легко преодолимы при наличии денег, но при их отсутствии более приемлемой является прежняя система патентова ния. В советское время автор, сознавая полезность и но визну своего открытия, заявлял, что изобретение можно использовать для продажи лицензии за границей, и его сразу же относили к не подлежащему опубликованию в открытой печати.

Однако авторские свидетельства, получаемые в СССР, по сравнению с патентами других стран были далеки от совершенства в части, касающейся авторских прав. Поэ тому, когда эксперт соглашался с тем, что изобретение патентоспособно, автор от лица предприятия подавал зд-явку в Госкомитет по изобретениям, и там выносили ре шение о получении патента за рубежом, руководствуясь тем, насколько это необходимо государству. Соответст вующее ведомство готовило и подавало международную заявку в ВОИС, откуда она рассылалась по патентным ведомствам стран патентования. Всю процедуру, включая участие патентных поверенных и пошлину, оплачивало государство. Теперь за это вынуждено платить предпри ятие или сам автор, что в принципе нереально при их сегодняшнем финансовом положении. Достаточно того, что предприятия оплачивают большие пошлины за под держание в силе старых патентов. Единственное для них утешение — в свое время была продана лицензия и пе риодический лицензионный платеж за использование изо бретений, патентов (так называемое роялти) покрывает эти расходы.

Каковы условия патентования за рубежом?

Изобретение, полезная модель и промышленный об разец могут по желанию заявителя быть запатентованы за рубежом. Согласно ст. 35 Патентного закона РФ, патен тование в зарубежных странах объектов промышленной собственности, созданных в России, осуществляется не

ранее чем через 3 месяца после подачи заявки в Патент ное ведомство. Патентное ведомство имеет право сокра тить этот срок.

Патентовать имеет смысл лишь те разработки, за ис пользованием которых можно осуществлять практический контроль.

На каких международных соглашениях основана

правовая охрана объектов промышленной собственности,

разработанных россиянами?

Правовая охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом основана прежде всего на следующих важнейших международных соглашениях: Парижской конвенции по охране промыш ленной собственности 1883 г. (в редакции 1967 г.), Дого воре о патентной кооперации 1970 г. (Вашингтонский до говор), Евразийской патентной конвенции 1994 г.

К важнейшим общим принципам, закрепляемым Кон венцией, относится предоставление в каждой стране ино странным лицам национального правового режима, т. е. прав и обязанностей, применимых в сфере промышлен ной собственности к национальным лицам. Приравнива ние иностранцев к собственным физическим и юридичес ким лицам исключает возможность предоставления им меньших прав или наложения на них дополнительных обязанностей (ст. 2 Парижской конвенции).

Парижская конвенция не предусматривает выдачи международного патента, который бы действовал на тер ритории разных государств. Для того чтобы обеспечить охрану разработки в том или ином государстве, необхо димо запатентовать ее там.

Важными положениями Парижской конвенции явля ются правила о конвенционном и выставочном приори тетах.

Правило о конвенционном приоритете состоит в том, что лицо, подав в какой-либо стране — участнице Кон венции правильно оформленную заявку на охранный до кумент на объект промышленной собственности, может в течение установленного Конвенцией срока (конвенцион ного срока) подать аналогичную заявку в другой стране-участнице с требованием установления  приоритета по первой заявке (конвенционного приоритета). Для патен тов на изобретения конвенционный срок составляет 12 месяцев, а для промышленных образцов и товарных зна ков — 6 месяцев. Приоритет конвенционной заявки оп ределяется, таким образом, не по дате ее поступления в патентное ведомство второй страны, а по дате первона чальной заявки на этот объект в патентное ведомство пер вой страны. В силу этого заявке не может быть противо поставлен по новизне факт опубликования или открытого использования  объекта заявки самим заявителем или любым другим лицом, имевший место после подачи первоначальной заявки. 

Это позволяет заявителю в течение конвенционного срока оценить целесообразность приобретения правовой! охраны в других странах, не опасаясь утраты первенства (приоритета), и подготовить заявочную документацию.

Правило о выставочном приоритете состоит в том, что лицо, экспонировавшее объект на официальной или офи циально признанной выставке, вправе в течение срока, устанавливаемого национальным законом, подать в п»--тентное ведомство заявку на получение охранного доку мента с истребованием приоритета по дате экспонирова ния объекта на выставке. « Сроки подачи такой заявки устанавливаются национ» нальным законодательством стран-участниц (как прави. в пределах от 3 месяцев до 1 года) и исчисляются разных дат — открытия или закрытия выставки, объекта на выставку или начала экспонирования.

Под официальной выставкой (ярмаркой, салоном и т. д.) имеется в виду выставка, организованная правитель ственными органами или функционирующая под их кон тролем. Однако на практике во всех странах положениям о выставочном приоритете применяются судами и ведом ствами лишь к случаям экспонирования объекта на вы ставке, действующей в данной стране, но не на иностран ной выставке (ст. 11 Парижской конвенции)

Кроме конвенционного и выставочного приоритетов, важное значение имеют такие правила Конвенции, как свободное использование запатентованных объектов в транспортных средствах, временно или случайно находя щихся на территории, где они пользуются правовой охра ной (ст. 5 Парижской конвенции), обязательное осущест вление изобретений и выдача принудительных лицензий (ст. 5), независимость друг от друга патентов, выданных в разных странах (ст. 4 Парижской конвенции), и др.

Россия (как правопреемник СССР) участвует в Кон венции с 1965 г.

Что представляет собой Договор о патентной кооперации 1970 г.?

Договор о патентной кооперации — многосторон нее соглашение, подписанное в Вашингтоне в 1970 г. Россия (как правопреемник СССР) участвует в Дого воре с 1978 г. Договор неоднократно пересматривался, последняя редакция — 03. 02. 84 г. С подписанием Договора стала возможной подача и регистрация от дельной международной патентной заявки, имеющей ту же силу, что и отдельные заявки, поданные и за регистрированные в патентных ведомствах стран — участниц Договора.

Подача международной заявки избавляет заявителя от необходимости оформлять и подавать заявки в каж дую из стран, в которых он желает получить охрану Заявка обычно регистрируется национальным патент ным ведомством того государства, гражданином кото рого является заявитель или в котором он проживает. В России это Роспатент Патентное ведомство прове ряет заявку с формальной точки зрения. По междуна родной заявке проводится международный информаци онный поиск, затем международная предварительная экспертиза Как только поиск по международной за явке осуществлен и результаты его опубликованы, за явка вместе с отчетом о поиске посылается в патент ные ведомства стран, где желательна охрана. Если проводилась международная предварительная экспертиза, то патентные ведомства также получают соответствую щие заключения. Затем они принимают решение вы давать по заявке патент или отказать в его выдаче.

В России международный поиск и международную предварительную экспертизу выполняет Роспатент.

О региональных патентах

Примерно с 70-х годов в соответствии с международными соглашениями были введены в практику региональ ные патенты, действие которых распространяется по же ланию заявителя на территорию нескольких стран: «евро пейский патент» и «патент Сообщества» — согласно Мюнхенской конвенции о выдаче европейских патентов от 05. 10. 73 г. и Люксембургской конвенции о европей ском патенте для Общего рынка (Европейского Сообще ства) от 15. 12. 75 г., получившей с 1985 г. название Со глашения о патенте Сообщества.

Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. ре гулирует выдачу «европейских патентов» на изобретения. Заявки на выдачу таких патентов подаются на основе уни фицированных правил непосредственно в созданное госу дарствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен) или через национальные патентные ведомст ва (для россиян — через Роспатент). Выданный Европей ским патентным ведомством патент предоставляет его владельцу такие же права, какие ему предоставлены на циональным патентом.

Следует иметь в виду, что Люксембургское соглашение о патенте Сообщества, предусматривающее выдачу едино го европейского патента с действием на территории всех государств — членов ЕС, еще не вступило в силу.

Что такое Евразийская патентная конвенция?

09. 09. 94 г. главы правительств стран СНГ под писали Евразийскую патентную конвенцию, которая вступила в силу с 12. 08. 95 г. Ее название призвано

подчеркнуть территориальный (региональный) характер соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны промышленной собственности по аналогии с Европей ской патентной конвенцией или Африканской органи зацией интеллектуальной собственности. В соответст вии с Конвенцией было создано Евразийское патент ное ведомство, которое выдает евразийский патент на изобретение, обладающее новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью. Срок дей ствия евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи заявки на выдачу евразийского патента. Евра зийский патент имеет действие во всех государствах

— участниках Конвенции с даты его публикации. За нарушение евразийского патента в каждом государстве

— участнике Конвенции предусматривается такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как и за нарушение национального патента (Приложение № 4).

Каковы сложности патентования разработок за рубежом для гражданина РФ?

Прежде всего, для составления всей необходимой документации необходимы специальные знания, иногда статус патентного поверенного. Зарубежное патентова ние требует значительных валютных средств. Ранее все расходы брало на себя государство, теперь расходы несут заявители. В современных условиях отсутствие средств у подавляющего числа изобретателей и разра ботчиков практически делает невозможным для инди видуальных заявителей патентование за рубежом от своего имени. Единственным выходом является уступка своей разработки фирме, имеющей валюту, либо при влечение такой фирмы к финансированию патентова ния на договорной основе.

Очень важно также выбрать оптимальную процедуру патентования. Необходимо иметь в виду, что правила па тентования в разных странах нередко отличаются особен ностями, которые необходимо знать. Различным может быть не только состав документов заявки, но и порядок заполнения совпадающих документов, их юридическое оформление.

Какова процедура подачи документов при патентовании за рубежом?

При патентовании в соответствии с Договором о патентной кооперации (1970) заявитель подает в Рос-патент международную заявку на русском языке, ука зывая те страны, в которых он намеревается получить патент. Согласно ст. 3 указанного Договора междуна родная заявка состоит из заявления на специальном бланке, описания изобретения, формулы изобретения, чертежей (если необходимы) и реферата. Международ ная заявка с установленной датой международной по дачи имеет силу правильно оформленной националь ной заявки в каждом указанном государстве. Дата меж дународной подачи заявки рассматривается как дата фактической подачи заявки в каждом указанном госу дарстве. Для заявителей из России Роспатент является одновременно международным поисковым органом и органом международной предварительной экспертизы.

Первый экземпляр международной заявки Роспа тент направляет в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) для регистрации. На основании второго экземпляра международной заявки Роспатент проводит в соответ ствии с требованиями Договора поиск на предмет вы явления уровня техники изобретения. Именно на ос новании полученного из Роспатента отчета о между народном поиске заявитель решает вопрос о целесо образности патентования за рубежом. По ходатайству заявителя может быть проведена международная пред варительная экспертиза с исследованием новизны, изо бретательского уровня и промышленной применимости изобретения.

Заключения экспертизы через Международное бюро ВОИС рассылаются в избранные заявителем страны, вручаются заявителю. 

В течение 2 месяцев заявитель должен окончательно решить, в каких странах он будет патентовать изобретение.

После этого заявитель готовит переводы междуна родной заявки на языки стран патентования и направ ляет их в соответствующие национальные патентные ведомства.

Заявитель уплачивает международную пошлину в ва люте: основную пошлину и пошлину «за указание», зави сящую от количества испрашиваемых национальных или региональных патентов. Кроме международной пошлины заявитель уплачивает пошлину Роспатенту в рублях за пересылку, поиск, международную предварительную экс пертизу, за подготовку приоритетных документов и копий документов, цитируемых в отчете о международном поис ке или заключении международной предварительной экс пертизы.

 

ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРА И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ

 

Нарушение исключительного права патентообладателя

Несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, а также способа, охраняемого па тентом на изобретение или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изго товляемого непосредственно способом, охраняемым па тентом на изобретение, — все это является наруше нием исключительного права патентообладателя (п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ).

На основании презумпции невиновности бремя до казывания вины нарушителя патента лежит на патен тообладателе (или обладателе лицензии).

Действия, не признаваемые нарушением исключительного права

Законным основанием использования объектов про мышленной собственности третьими лицами является ли цензионный договор или передача права на патент. Зако нодательство РФ предусматривает и другие возможности использования изобретений и полезных моделей без при обретения их использователем разрешения патентооблада теля.

Так, лица, правомерно начавшие использовать изобре тения и промышленные образцы, на которые были пода ны заявки или выданы соответственно авторские свиде тельства, впоследствии обмененные на патенты РФ, имеют право продолжать использование этих объектов без каких-либо ограничений и без заключения лицензионных соглашений (п. 8 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ»). Обязан ностью использователя в этом случае является выплата вознаграждения авторам используемых объектов.

Патентный закон РФ предусматривает перечень дей ствий, которые связаны в той или иной мере с исполь зованием запатентованных объектов промышленной соб ственности, но не являются нарушениями исключитель ного права патентообладателя (ст. 11 Патентного закона РФ). В самой общей форме отметим, что не признается нарушением исключительного права патентообладателя:

— применение запатентованных средств в транспорт ных механизмах другой страны, если в этой стране такие же права предоставлены российским владельцам транс портных средств;

— проведение научных исследований или эксперимен тов- над запатентованными средствами, использование этих средств в чрезвычайных ситуациях; при условии со размерной компенсации;

— использование запатентованных средств в личных целях без получения дохода;

— разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту врача;

— применение запатентованных средств, введенных в хозяйственный оборот законным путем.

Если средство (объект промышленной собственности), содержащее изобретение, введено в хозяйственный оборот в соответствии с действующим законодательством, напри мер на основании лицензии, выданной обладателем па тента, то каждое последующее изменение владельца этого объекта не должно быть связано с необходимостью полу чения разрешения патентообладателя на использование этого средства (объекта промышленной собственности).

В то же время лицо, введшее объект промышленной собственности в хозяйственный оборот первым без разре шения патентообладателя, является нарушителем исклю чительного права патентообладателя. Все последующие пользователи этого изобретения при изменении владельца объекта промышленной собственности не являются нару шителями патента.

Патентный закон РФ предусматривает еще одну кате горию лиц и ситуацию, при которой использование ими запатентованных средств не является нарушением исклю чительного права патентообладателя (ст. 12 Патентного закона РФ). Эта ситуация связана с правом преждеполь зования. Приведем текст ст. 12 Патентного закона РФ: «Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты установления приоритета изобретения, полезной мо дели, промышленного образца добросовестно использова ло на территории Российской Федерации созданные не зависимо от его автора тождественное решение или сде лало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только вместе с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления».

Кроме того, изобретение, полезная модель или про мышленный образец могут быть использованы рабо тодателем в собственном производстве без приобретения лицензии. Эта ситуация возникает в случае отказа рабо тодателя от подачи заявки на выдачу патента на свое имя или переуступки права на подачу заявки другому лицу и отсутствия требования к авторам о сохранении этого объ екта в тайне (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ).

При получений в указанной выше ситуации патента на свое имя авторы не вправе требовать от работодателя заключения лицензионного договора на использование объекта в своем производстве, но вправе потребовать за ключения договора о выплате им компенсации и запре щать использование объекта любым иным способом.

Наконец, Патентный закон РФ допускает возмож ность использования объекта, охраняемого патентом, без разрешения патентообладателя, если патент выдан на имя нескольких лиц (п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ).

При совместном обладании патентом, всем комплек сом имущественных прав, вытекающим из действующего законодательства, обладают только все сообладатели па тента — совместно. При отсутствии между сообладателя-ми патента соответствующего соглашения каждый из них ограничен, как это показано выше, в праве распоряжаться охраняемым патентом объектом.

Что такое временная правовая охрана объектов промышленной собственности?

Временная правовая охрана изобретения предоставля ется заявителю с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. Эта право вая охрана предоставляется в объеме опубликованной формулы изобретения. Если в выдаче патента отказано, то временная правовая охрана считается не наступившей.

Если Tpeibe лицо использует в этот период заявленное изобретение, оно обязано выплатить патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию Раз-

мер денежной компенсации определяется соглашением сторон (ст. 22 Патентного закона РФ).

Для защиты исключительного права на объект заяви телю после подачи заявки и ее публикации, а можно и до публикации сведений о заявке следует уведомить своих потенциальных или реальных конкурентов о факте подачи им (заявителем) заявки на выдачу патента и испрашива емом объеме правовой охраны. К нарушителю прав па тентообладателя могут быть предъявлены претензии, в том числе и в судебном порядке, о возмещении ущерба и выплате компенсации.

Защита личных и имущественных интересов правооб-ладателей промышленной собственности реализуется по средством внесудебной и судебной деятельности.

К внесудебной защите относятся действия в порядке мирного урегулирования в Антимонопольном комитете, в Государственном таможенном комитете.

К судебной защите в рамках договорных и внедого-ворньгх отношений относятся споры в связи с неправо мерным использованием объектов интеллектуальной собственности, включая фирменные наименования; с нару шением конфиденциальности; с недобросовестной конку ренцией.

Важное место в охране правообладателей имеет внесу дебная и судебная защита исключительных прав клиентов за рубежом при содействии патентных поверенных и ад вокатов страны, в которой нарушены охраняемые права.

К чему приводит на практике неквалифицированное

с правовой точки зрения оформление прав

на промышленную собственность?

При анализе правового статуса объектов промышлен ной собственности на предприятиях часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда трудно определить дейст вительного правообладателя созданного объекта. Причина в том, что как на стадии создания, так и на стадии ис пользования стороны должным образом не оформляют свои взаимоотношения.

Приведем достаточно типичную ситуацию. Предпри ятие «В» решило приобрести у малого предприятия «Г» лицензию на «вакуумный манипулятор». Однако в ходе переговоров выяснилось, что изобретение было создано в фирме «А» в результате выполнения договора с НПО «Б» на создание и передачу научно-технической продук ции для дальнейшего промышленного освоения. По до говору все права на разработку, включая изобретения, передаются заказчику. Причем не было указано, какое конкретно изобретение передается заказчику, не опреде лены режим его использования, обязанности по правовой защите и урегулированию взаимоотношений с авторами. Спустя некоторое время на базе фирмы «А» было создано малое предприятие «Г», в состав которого вошли авторы изобретения. По их инициативе это малое предприятие оформило патент на изобретение на свое имя. Но уже на начальной стадии переговоров о продаже лицензии вы яснилось наличие прав на изобретение у НПО «Б», по заказу которого оно было создано и которому передана техническая документация. К тому же НПО «Б» провело основательную подготовку выпуска на рынок товара, со держащего упомянутый объект промышленной собственности.

Отношения оказались запутанными, неурегулированны ми, и предприятие «Г» решило отказаться от приобретения лицензии на изготовление «вакуумного манипулятора» до разрешения вопроса в суде. В итоге пострадали все участ ники отношений: предприятие «В» не приобрело права на перспективную разработку; лицензиар МП «Г» не заключил выгодный договор, его права оспариваются. НПО «Б» не вполне правомерно освоило выпуск продукции по изобре тению, исключительные права на которое принадлежат дру гому лицу. Если бы стороны своевременно, при заключении первоначального договора на создание и передачу научно-технической продукции, урегулировали взаимоотношения по поводу объектов промышленной собственности, никаких \ проблем не возникло бы.

Какова судебная практика по делам о защите промышленной собственности в Москве?

Правообладатели на объекты промышленной собст венности достаточно редко обращаются за судебной за щитой. Количество дел по защите интеллектуальной соб ственности в общей массе дел составляет по Москве при мерно 0, 006%. Значительную часть из них в 1996 г. со ставляли споры, возникшие до вступления в действие Па тентного закона РФ 1992 г. и оформленные еще автор скими свидетельствами СССР. Предметом рассмотрения споров является индексация авторских вознаграждений с применением коэффициентов, установленных законода тельством РФ для исчисления государственных пенсий, в случае, если использование изобретения или промышлен ного образца началось до вступления в силу постановле ния Правительства РФ от 12. 07. 93 г. № 648 и возна граждение не было выплачено своевременно министерст вами и ведомствами. При этом должны учитываться ко эффициенты применительно к каждому году использова ния этого изобретения или промышленного образца, а также последующие повышающие коэффициенты.

Так, иск изобретателя Т., который был предъявлен в 1993 г. к Гособоронпрому и рассмотрен Тверским межму ниципальным судом г. Москвы, был удовлетворен в со ответствии с решением суда. Вознаграждение было авто ром получено, однако г-н Т. в 1996 г. обратился в Твер ской суд с новым иском — требованием проиндексиро-вать выплаченную сумму. В иске было отказано, так как деньги истец получил до выхода постановления № 648 от 12. 07. 93 г., и все правовые отношения были прерваны.

Согласно этому постановлению вознаграждение долж но быть выплачено каждым юридическим лицом, исполь зовавшим указанную промышленную собственность в со ответствии с законодательством, действующим на дату на чала использования этого вида собственности.

Порядок выдачи авторских вознаграждений в случае использования их изобретений или промышленных образ цов путем продажи за границу определяется в разъясне нии № 1, утвержденном приказом Роспатента № 18, в

котором указывается, что если Госкомизобретений СССР или его правопреемники не произвели выплату авторских вознаграждений в случае, когда лицензионный договор заключен до 12. 07. 92 г., то они выплачиваются каждым юридическим лицом, продавшим лицензию за границу (лицензиаром). Таким образом, если выплата вознаграж дений должна была производиться в рублях, ее размер увеличивается с применением коэффициентов для исчис ления государственных пенсий.

Если же лицензионный договор заключен после 12. 07. 92 г., размер вознаграждений определяется по со глашению между лицензиаром и автором без ограничений минимальных и максимальных размеров.

Защита прав на промышленный образец

Владелец промышленного образца может отстоять свои права лишь в случае их регистрации в Роспатенте. Заявитель, согласно законодательству, сам выбирает форму юридической охраны нового и оригинального ди зайна изделия — по нормам авторского права или в со ответствии с Патентным законом РФ. В общем виде пра воотношения по этому объекту регулируются нормами гражданского права.

Авторское право на объекты дизайна возникает с мо мента их создания, а вот следует ли этот объект допол нительно защищать по патентному праву и, следователь но, испрашивать исключительные права — это определя ется рядом соображений.

Во-первых, один и тот же объект может одновременно охраняться по авторскому и по патентному праву. В случае их нарушения у владельца есть возможность решать, за что именно преследовать нарушителя.

Авторское право защищает объект только от копиро вания и эффективно обеспечивает охрану «эстетичных» образцов, являющихся не столько решениями, сколько произведениями дизайна. В этом случае попытка «обойти» конкурента за счет незначительных изменений в цвете, фактуре, форме, конфигурации, орнаменте, т. е. попытка

имитировать известное решение, резко ухудшает эстети ческую привлекательность образца и делает его малопри годным для эффективного бизнеса.

Во-вторых, авторские права на объект дизайна можно получить явочным порядком в Российском авторском об ществе, а для компактных объектов — в результате реги страции промышленного образца в Роспатенте. Но па тентное право возникает лишь в результате экспертизы заявленного объекта на мировую новизну и проверки об разца на оригинальность решения. Это требует значитель ного времени (до года) и уплаты пошлины — 5 мини мальных зарплат.

В-третьих, патентное право эффективно лишь только для объектов долгосрочного использования, в особеннос ти для техники, являющихся результатом изобретений. В этих случаях обычно хороший дизайн совмещают с пер воклассными инженерно-техническими решениями.

Патентное законодательство предоставляет владельцу объектов дизайна исключительные права, т. е. право «ис ключать» из хозяйственной деятельности своих конкурен тов. По сути, речь идет о законной, охраняемой государ ством монополии.

Объекты техники, охраняемые авторским правом, при носят доход владельцу главным образом за счет солидного гонорара, что характерно для мебели, малых архитектур ных форм, уникальных сооружений, высококлассной мод ной одежды. Владелец же патентного права получает доход за счет широкомасштабного тиражирования. На пример, одежда «ALTA MODA» после технологической адаптации переходит в разряд «первой линии» и, в отли чие от коллекционной, изготавливается небольшим тира жом в несколько сот или одну-две тысячи экземпляров, становясь доступной для среднего класса населения. И если в первом случае достаточно авторского права, то при выпуске небольшой серии уже необходима патентная ох рана, поскольку возможны попытки имитации.

Патент, защищая владельца от полного копирования принадлежащих ему решений, обеспечивает и эффектив ную охрану от их имитации, т. е. от попыток внести небольшие изменения, сохранив сущность. Это вполне воз можно, скажем, для «адаптированной» одежды. В модной одежде, относящейся к «первой линии», в отличие от кол лекционной, не используются дорогие материалы, фурни тура, ручная отделка, вышивка, т. е. она имеет «ослаблен ную эстетику».

Каким же образом патентное законодательство РФ обеспечивает охрану от копирования не только всего внешнего вида изделия, но и сущности образца? Для этого в заявке предусмотрена словесная идентификация эстетических, эргономических особенностей решения, ко торые, по мнению заявителя, и обеспечивают коммерчес кий успех нового и оригинального дизайна.

Оформляется этот «словесный портрет» заявленного об разца в виде перечня его существенных признаков. В случае положительного решения экспертизы о признании заявлен ного решения патентоспособным публикуется репродукция образца вместе с этим перечнем, юридическая значимость которого может оказаться решающей при спорах в судах с конкурентами и нарушителями прав патентообладателя.

На практике квалифицированно разобраться во всех правовых вопросах и обеспечить эффективную защиту лучше всего могут эксперты, специализированные фирмы и патентные поверенные.

 

Кто может в России сделать квалифицированную оценку интеллектуальной собственности?

Это может сделать, в частности, Федеральный инсти тут сертификации и оценки интеллектуальной собствен ности. Институт — единственное предприятие, зареги стрировавшее свою систему оценки интеллектуальной собственности на государственном уровне.

О защите прав автора служебного изобретения

Возьмем достаточно типичную ситуацию. В 1992 г. при непосредственном участии научного сотрудника был разработан высокопрочный полимерный материал. В 1993 г. лаборатория была снята с бюджетного финанси-

рования, а сотрудник уволен по сокращению штатов. В конце 1996 г. он узнает, что его бывшим работодателем подана заявка на получение патента РФ на указанный материал. Какие у него права и как их защитить?

Очевидно, в данном случае речь может идти о созда нии и защите патентом служебного изобретения, если вы полненная при непосредственном участии сотрудника разработка соответствует критериям изобретения. Сооб щая о своем участии в разработке «высокопрочного поли мерного материала», пострадавший сотрудник не указал, что данная разработка выполнена на уровне изобретения, не охарактеризовал свой творческий вклад в создание изо бретения, не дал полную характеристику разработки (ре цептура, технология, катализаторы и иные ингредиенты, оборудование, методы контроля), что делает ответ юриста альтернативным.

В 1992 г. — во время участия потерпевшего в разработке полимерного материала — действовали: до 23. 10. 92 г. Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31. 05. 91 г., а с 23. 10. 92 г. — Патентный закон РФ от 23. 09. 92 г., кото рые принципиально различно определили отношение к слу жебным изобретениям. Если изобретение было создано во время действия Закона от 31. 05. 91 г., в силу п. 2 ст. 4 этого закона «патент на изобретение, созданное работни ком, выдается работодателю, если между ними заключен соответствующий договор... Если между работником и ра ботодателем не заключался указанный договор, то патент выдается автору изобретения». Патентным законом РФ (п. 2 ст. 8) установлено противоположное правило: «право на получение патента на (служебное) изобретение... принад лежит работодателю, если договором между ними не пред усмотрено иное». Очевидно, что сотрудник не реализовал свое право (если оно к тому времени возникло), предусмот ренное Законом СССР от 31. 05. 91 г.

Согласно обоим законам (п. 1 ст. 1 Закона от 31. 05. 91 г. и п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ), изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо при условии своевременной подачи заявки в Патентное ведомство. Таким об разом, если выполненная в 1992 г. разработка содер жала предмет изобретения, может возникнуть вопрос об авторстве на изобретение.

Также согласно обоим названным законам (ст. 2 Закона от 31. 05. 91 г. и ст. 7 Патентного закона РФ) относительно авторства на изобретение предусмотрено:

— автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано;

— если изобретение создано совместным творчес ким трудом нескольких физических лиц, все они счи таются авторами;

— не признаются авторами лица, не внесшие лич ного творческого вклада в создание изобретения, ока завшие авторам только техническую, организационную или иную помощь.

При этом необходимо учитывать следующее. На пример, научный сотрудник работал руководителем ла боратории, в которой пройодились исследования по названному полимеру, но личное участие сотрудника сводилось к общему административному и/или науч ному руководству — это не признается актом творчес кого участия. Он мог работать в любой должности в этой или иной лаборатории, но при этом предложил техническое решение, составившее предмет изобрете ния (вошедшее в формулу изобретения), — в этом случае признается его творческое участие. Подана за явка на изобретение-относительно рецептуры (состава) полимерного материала, технологии его получения, ка тализатора, а участие сотрудника сводилось к проверке технологичности способа или качества продукта, его применению — в этом случае признается техническое содействие созданию изобретения. То есть определяю щим является творческий вклад в изобретение с учетом формулы изобретения, которая единственно определяет объем прав на изобретение.

Если сотрудник считает, что выполненная с его участием в 1992 г. разработка составила предмет изо бретения и его участие в разработке носило творческий

характер с учетом анализа формулы изобретения по заявке или патенту, он вправе требовать признания за ним авторства и даже требовать признания недействи тельным выданного патента (в случае неправильного указания в патенте автора (авторов).

Согласно ст. 31 Патентного закона РФ, сотрудник вправе предъявить в суде общей юрисдикции по мес тонахождению работодателя-заявителя и/или одного из авторов, указанных в заявке, иск о признании автор ства, сформулировав свой творческий вклад в создание изобретения. На период до разрешения дела об автор стве судом выдача патента Патентным ведомством при останавливается. Согласно ст. 80 ГПК РСФСР, истцы по искам из права на изобретение освобождаются от уплаты госпошлины. Вместе с тем обращаем внимание, что дела этой категории являются весьма сложными с точки зрения доказывания.

Рекомендуем эффективный путь досудебного рас смотрения, который помогает определить позиции и доказательства сторон и нередко приводит к мирному урегулированию конфликта: обратиться письменно к работодателю-заявителю с указанием творческого вкла да сотрудника и просьбой о включении в состав со авторов; если заявитель и другие авторы признают его соавторство, вопрос может быть урегулирован двумя путями: если патент еще не зарегистрирован, подать совместное заявление в Патентное ведомство о вклю чении сотрудника в число соавторов, подписанное за явителем и всеми соавторами; если патент к этому времени зарегистрирован в Госреестре РФ, включение в состав авторов может последовать только путем по лучения соответствующего решения суда, однако ука занное совместное заявление заявителя и соавторов существенно упростит лежащее на сотруднике бремя доказывания, упростит судебный процесс и сэкономит его время.

В случае признания сотрудника во внесудебном или судебном порядке соавтором изобретения с отражением этого юридического факта в патенте он приобретает

Глава 3

все принадлежащие автору личные неимущественные и имущественные права, в том числе право на возна граждение.

Каковы условия и порядок обмена авторского свидетельства на патент? 

Куда и на чье имя уплачивается пошлина за обмен?

Есть ли различия в порядке обмена между изобретателем-одиночкой, назовем его так, и изобретателем, заявка которого написана от имени предприятия, но который по долгу службы не обязан заниматься изобретательской деятельностью?

Изменение формы охраны изобретения с авторского свидетельства на патент производится согласно Правилам подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении дейст вия на территории Российской Федерации авторских сви детельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выдан ных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов Российской Федерации на оставшийся срок, утвержденным Патентным ведомством 25. 06. 93 г.

Что касается вопросов о пошлинах за патентование изобретений, в том числе при изменении формы охраны изобретений с авторского свидетельства на патент, то они регулируются Положением о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образ цов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставле ние права пользования наименованиями мест происхож дения товаров, утвержденным постановлением СМ Рос сийской Федерации от 12. 08. 93 г. № 793 с последую щими измененими.

Пошлины, взимаемые в соответствии с указанным По ложением, уплачиваются в российских рублях через банки Российской Федерации на расчетный счет Федерального института промышленной собственности (до настоящего времени - ВНИИГПЭ).

В соответствии с пп. «н» п. 1 Положения о пошлинах

в связи с прекращением действия на территории Россий ской Федерации авторского свидетельства СССР на изо бретение за выдачу патента РФ на оставшийся срок его действия взимается пошлина.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, пред ставляется одновременно с ходатайством о выдаче патен та.

При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере, публикация сведения о выдаче патента, а также регистрация изобре тения не производятся.

О льготах подробно можно прочесть в пп. 3, 4 и дру гих Положения о пошлинах. В частности, гражданин РФ, являющийся единственным автором изобретения и испра шивающий патент на свое имя в случае, если он является участником Великой Отечественной войны, лицом, при равненным к нему, освобождается от уплаты пошлин, предусмотренных пп. «а», «е», «к» п. 1 Положения.

Очень часто возникают споры по следующим вопро сам патентного законодательства.

1) В случае подачи заявления о выдаче патента на изобретение (свидетельства на полезную модель), когда заявителем и патентообладателем является одно и то же юридическое лицо, а авторы работают на несколь ких предприятиях, между кем и кем заключается до говор об уступке прав на служебное изобретение: между работодателем и авторами; между предприяти ем-патентообладателем и всем авторским коллективом; между предприятием-патентообладателем и авторами, работающими на этом предприятии, для которых это предприятие выступает в качестве работодателя, так как изобретение создано авторами в порядке выпол нения служебного задания.

Кто выступает в этом случае в качестве работодателя для авторов, не работающих на предприятии-заявителе (патентообладателе)?

2) В случае, когда патентообладателями являются не сколько юридических лиц (и соавторами являются работ ники этих предприятий), в соответствии с п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ в случае отсутствия соглашения между патентообладателями каждый из них имеет право использовать объект по собственному усмотрению, в том числе- в собственном производстве. При этом возникает вопрос: в случае получения прибыли одним из предпри ятий-патентообладателей обязано ли оно делиться своей прибылью с другими патентообладателями (при отсутст вии соглашения между ними), а также выплачивать воз награждение авторам, не работающим на данном пред приятии?

В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

Отсюда следует, что договор об уступке права на по лучение патента на служебное изобретение, полезную мо дель или промышленный образец между автором-работ ником и предприятием-работодателем может и не заклю чаться, поскольку такое право принадлежит работодателю в силу закона.

Если в составе авторского коллектива имеются авторы, не работающие на предприятии и не получавшие конкрет ного задания на создание объекта промышленной собст венности, действие указанного положения на них не рас пространяется и с каждым из них должны оговариваться условия, на которых они согласны передать предприятию право на получение патента.

Взаимоотношения по использованию объекта про мышленной собственности, патент на который принадле жит нескольким лицам, определяется соглашением между ними (п, 1 ст. 10 Патентного закона РФ). В соглашении может быть предусмотрен и порядок распределения при были в случае, когда один из патентообладателей получает прибыль от использования объекта промышленной собст венности, а другой — нет. При отсутствии такого согла шения каждый из патентообладателей вправе использо-

вать охраняемый объект по своему усмотрению за исклю чением предоставления лицензии и уступки патента тре тьим лицам.

Много конфликтных ситуаций возникло после введения в действие Патентного закона РФ и прекращения действия авторских свидетельств. Вот одна из ситуаций.

В адрес предприятия поступают претензии о возмезд-ном использовании изобретений от предприятий — раз работчиков комплектующих изделий, ставших патентооб ладателями в результате прекращения действия авторских свидетельств и выдачи патентов на оставшийся срок. На сколько правомерно использование предприятием в тех документации на изделие в целом упомянутых изобрете ний без заключения лицензионных соглашений с пред приятиями-патентообладателями?

По-видимому, в указанной ситуации имеет место преждепользование, так как:

— необходимые приготовления к использованию изо бретений были осуществлены в период до 1990 г.;

— указанные изобретения в тот период были защище ны авторскими свидетельствами СССР;

— операции по прекращению действия авторских сви детельств и выдаче патентов на оставшийся срок по изо бретениям проведены после 01. 07. 91 г.;

— окончание государственных испытаний и сертифи кация изделия в целом, в котором использованы эти изо бретения, осуществляются в конце 1993 г.

Решение вопроса об использовании изобретений без заключения лицензионных соглашений по праву преж депользования (ст. 12 Патентного закона РФ) пред ставляется необоснованным, если нет использования изобретений до даты начала действия патентов, а также нет создания независимо от авторов (разработчиков) технических решений, тождественных изобретениям, или необходимых к этому приготовлений.

Вопрос о действиях, не признаваемых нарушением исключительного права патентообладателя, урегулиро ван ст. 11 Патентного закона РФ. В частности, в со ответствии с абз. 7 ст. 11 Патентного закона РФ применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патен тами, не признается нарушением исключительного права патентообладателя, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с п. 8 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» любое лицо, право мерно начавшее до даты подачи ходатайства о выдаче патента РФ использование изобретения, на которое была подана заявка на выдачу авторского свидетельства или выдано авторское свидетельство, сохраняет право дальнейшего использования этого изобретения без за ключения лицензионного договора. -Выплата авторам вознаграждения в этих случаях производится в поряд ке, установленном для выплаты вознаграждения соот ветственно за изобретения, охраняемые авторскими свидетельствами.

С учетом изложенного представляется целесообраз ным рассматривать поставленный вопрос не по груп пам изобретений, а в отношении каждого из них в отдельности, исходя из даты начала действия тех или иных патентов и действующего законодательства, при нимая во внимание, что только патентообладателю принадлежит монопольное (исключительное) право ис пользования изобретения.

Что такое паушальный платеж?

Паушальный платеж — это определенная, твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного вознаграждения. Паушальный платеж практикуется обычно в следующих случаях:

— при передаче лицензии вместе с поставками обо рудования, когда единовременный характер сделки тре бует и единовременного определения ее стоимости;

— при продаже лицензии малоизвестной фирме;

— при выдаче лицензии на базе секрета производ-

ства (как гарантия от убытков в случае его разглаше ния);

— когда лицензиат не хочет допустить контроля лицензиара за использованием лицензии;

— когда в стране лицензиата существуют затрудне ния в отношении перевода прибылей.

Преимущество паушального платежа — получение лицензиаром всей суммы вознаграждения в относитель но короткий срок без коммерческих и иных рисков, которые могут возникнуть в период действия соглаше ния.

Кто является нарушителем патента в случае, когда предложение к продаже

(например, путем демонстрации продукта иностранного производителя на международной выставке в Москве) осуществляет зарубежная фирма, а ввозит этот продукт другая фирма, например, зарегистрированная в России?

В соответствии с п. 3 ст. 10. Патентного закона РФ нарушением исключительного права патентообла дателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный об разец.

В изложенной ситуации нарушением патента яв ляется ввоз, т. е. пересечение границы запатентован ным продуктом, а нарушителем патента в большинстве случаев может быть признано физическое или юри дическое лицо, в адрес которого поступила эта про дукция.

Если нарушение патента происходит в виде де монстрации в Российской Федерации на международ ной выставке продукта, изготовленного зарубежной фирмой, то нарушителем патента будет считаться фирма, осуществившая ввоз этого продукта на терри торию РФ. Имеет ли юридическую силу лицензионный договор между российским и иностранным юридическими лицами, основанный на иностранном патенте,

без регистрации в Роспатенте?

В соответствии с п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ лицензионный договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается не действительным. Однако указанная норма не распро страняется на лицензионный договор, основанный на иностранном патенте. Такой договор будет иметь юридическую силу, если его содержание, форма и порядок заключения не противоречат законодательству РФ.





@ library.by